Право на наследство фактических супругов

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Право на наследство фактических супругов». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Брачно-семейные узы порождают определенные правоотношения между мужем и женой, как при жизни, так и в случае смерти одного из них. Такое правовое положение супруга после смерти второй половинки обусловлено тем, что в браке они равноправны в имущественном отношении, а после смерти супруга, второй наравне с иными наследниками его очереди представляется к наследству на то же имущество, которое при жизни находилось в собственности двоих. Четкого определения понятию супружеских наследственных прав в законе не дано.

Фактически права пережившего супруга при наследовании от прав иных наследников его же очередности не отличаются, за исключением того факта, что имущество, приобретенное супругами вместе в период юридического существования их семьи, имеет свой особый статус – общая совместная собственность, в которой нет конкретных долей каждого супруга.

Такой статус не распространяется на случаи оформления соглашения по имущественным правоотношениям между супругами. Это накладывает свой отпечаток на особенности супружеских прав по отношению к наследству уже бывшего супруга и порядок оформления наследства.

Особенности прав супруга при наследовании вытекают из имущественного режима, действующего во время брака при жизни обоих супругов. Так, действующая правовая база предусмотрела два вида режимов:

  • договорной;
  • законный.

Так, в первом случае имущественное соглашение, заключенное супругами при жизни обоих, определяет, кто из супругов и на какое имущество имеет право собственности, что позволяет определить комплекс имущества, на которое после смерти одного из супругов открывается наследство.

Во втором случае подразумеваются равные права супругов на имущество, приобретенное в собственность, и иные имущественные права за время супружеской жизни. Наследство открывается только на долю умершего, которую еще предстоит выделить.

Признание наличия прав за супругом на имущество умершего супруга не зависит от мнения иных наследников. Последний имеет права, как на выдел своей доли, так и на долю в открывшемся наследстве.

Ограничено данное право может быть только, если имела место письменно выраженная воля умершего относительно его имущества, когда умерший исключил супруга из состава наследников, а оснований для признания последнего обязательным наследником не имеется, либо судебным постановлением супруг признан недостойным наследником.

Но речь в данном случае идет только об имуществе, из которого уже выделена супружеская доля каждого и на которую живой супруг претендует безоговорочно в силу закона.

На что может претендовать гражданская жена после смерти мужа?

После смерти на имущество лица открывается наследство, которое являлось его собственностью, и к наследованию призываются наследники в порядке очередности, определенной ГК РФ, либо в соответствии с волей умершего, если таковая оформлялась письменно в нотариальной конторе.

Первый случай распространяется в равной степени на супруга умершего, родных, усыновленных и удочеренных детей, мать, отца, усыновителя. Правами они обладают одинаковыми на наследство и доли у них будут равные.

Завещание самостоятельно предусматривает дальнейшую судьбу имущества, круг лиц и их доли на него. Возможно, что наследники I очереди вовсе останутся без долей, кроме обязательной, если этого захотел при жизни умерший.

Как уже отмечалось, супруг умершего имеет право на выдел доли наследства из имущества покойного в первых рядах, наравне с его детьми, в том числе усыновленными, родителями либо усыновителями. Ограничить фактически в этом праве супруга нельзя, если нет судебного решения или завещания. Размер доли при наследовании по закону будет равен долям остальных наследников, т.е. если к наследованию представлено помимо супруга еще 2 наследника первой очереди, то доля супруга составит 1/3 от имущественного комплекса, на который открылось наследство.

Завещание может изменить пропорции выделения долей как в большую, так и меньшую сторону, либо вообще не предусмотреть супруга в качестве наследника.

Прежде чем предъявлять претензии, следует разобраться, насколько они обоснованы. Супруг или супруга может рассчитывать только на совместное имущество. Здесь стоит отметить, что по закону считается совместно нажитым, а что — личным.

К общему имуществу относятся следующие категории материальных ценностей, которые были приобретены или куплены во время брака:

Хотя основные положения, касающиеся вопроса о доле супруга в наследстве, достаточно ясно оговорены в статьях Гражданского и Семейного Кодексов, каждый конкретный случай имеет свои нюансы и оговорки.

Жена или муж имеют право ровно на половину общего имущества, но эта доля может быть уменьшена. Чем больше претендентов на материальные ценности усопшего, тем сложнее будет проходить процесс раздела наследства.

Сожителям или гражданским супругам, как у нас их принято называть, рассчитывать вообще не на что.

Без штампа в паспорте перед лицом закона они считаются друг другу чужими людьми. Позиция государства достаточно проста: хотите получить права супруга, которые будут регулироваться СК, узаконьте свои отношения. В данной ситуации имеет смысл отстаивать только права общего ребенка, который действительно зарегистрирован как общий, но рожденный вне брака.

Частенько встречаются прецеденты, когда супруг или супруга остаются вообще ни с чем, если в браке они решали «сэкономить» на налогах, и в обход законов формально регистрируют покупку, как подарок на имя одного из них. В таком случае второй супруг, которого акт подобной «щедрости» обошел стороной, лишается всех прав на нее.

Бывшие вторые половинки тоже нередко предъявляют требования на часть имущества. Права на подобные действия они имеют, только если находились на иждивении у бывшего супруга.

Супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга

Обязательной считается та часть имущества, которая вне зависимости от изложенной в завещании воли умершего подлежит передаче конкретной категории наследников. Статья 1149 ГК определяет перечень таких лиц. К ним относятся:

  • дети несовершеннолетнего возраста;
  • нетрудоспособные дети, один из супругов, родители и иждивенцы умершего.

Указанные лица имеют право получить законную долю и не могут быть ее лишены без достаточных на то оснований. За исключением иждивенцев, они относятся к первой очереди наследования. Учитывая их имущественное положение, суд может уменьшить или совсем лишить обязательной доли. Данное решение должно быть мотивированным. Лица остальных степеней родства не имеют такого права.

Наследственное право ограничивает волю завещателя, если имеются лица, которым предусмотрена обязательная доля. Ее размер определен законом и составляет половину от доли преемника по закону. Наследодатель не имеет права ее уменьшать.

Если это будет выяснено, нотариус обязан привести все в соответствии с требованием закона. Оспорить такое решение возможно, подав исковое заявление в районный суд. Образец его можно получить при консультации у практикующего юриста.

Законодатель специально ввел для определенной категории родственников возможность получить обязательную долю в наследстве. Цель – защитить права лиц, которые самостоятельно это сделать не могут.

Вместе с тем существуют правовые нормы, позволяющиене принимать имущество. Так, статья 1157 ГК предоставляет возможность выполнить процедуру отказа в пользу конкретного лица или без указания определенных наследников. Если речь идет о принятии собственности выморочного характера, то таким правом воспользоваться нельзя.

Вступая в брачный союз, граждане могут быть собственниками. В период совместной жизни жена и муж приобретают разнообразные имущественные объекты.

При этом часть объектов относятся к совместной собственности сторон, часть – к личной.

При оформлении письменного волеизъявления или наследовании в соответствии с нормами закона, в состав наследственного имущества включаются только те объекты, которые принадлежат покойному.

В наследственную массу может быть включена исключительно личная собственность завещателя и его часть совместно нажитого имущества. Из чего состоит супружеская доля в наследстве по закону после смерти супруга, рассмотрим подробнее.

Личная собственностью включает объекты, которые гражданин получил:

  • до оформления брачного союза;
  • по безвозмездным сделкам;
  • по договору дарения;
  • в наследство.

Также личным имуществом считаются:

  • патентные и авторские права;
  • компенсации;
  • страховые выплаты;
  • предметы личного пользования;
  • бизнес, который ведет один из супругов.

Кроме того, супруги имеют право составить соглашение или брачный договор, в котором определяется правовой режим отдельных объектов собственности. Если в брачном контракте стороны установили, что квартира является личной собственностью мужа, хотя она приобреталась в браке, то в случае смерти жены, она делиться не будет.

К совместной собственности относится:

  1. Все имущество, которое приобреталось в период брачного союза за совместные деньги;
  2. Все денежные и натуральные доходы семьи;
  3. Драгоценности и предметы роскоши (вне зависимости на кого из супругов оформлен объект, и кто им пользовался);
  4. Ценные бумаги, акции;
  5. Денежные вклады и счета (вне зависимости от того, на имя кого из супругов оформлен);
  6. Земельные паи;
  7. Доли в предприятиях.

При отсутствии соглашения о разделе долей или брачного контракта, совместная собственность подлежит разделу в равных долях.

Важно! Если брачный контракт предусматривает порядок раздела объектов в случае развода, то при смерти одной из сторон такие условия не засчитывается.

Имеет ли право на наследство гражданская жена?

Пока наши законодательные нормы далеки от официального признания равенства прав фактической супруги и законной, только грамотно составленное завещание опытным юристом позволит получить реальный шанс получения наследственной собственности. Проживания с наследодателем без официального оформление влечет отсутствие прав наследования по закону. Фактическая супруга может стать наследницей по завещанию.

При этом важно учитывать обязательную часть наследственного имущества, которая должна быть указана при распределении долей в документе. Ошибка составления документа может повлечь признание его недействительным. Факт составления завещания не исключает возможность оспорить волю усопшего через суд.

Наличие права на наследство покойного у гражданской супруге по завещанию не требует доказательств. Ситуация усложняется при отсутствии подобного документа. Раздел имущества при разводе в фактическом браке также не предусмотрен.

Законодательным порядком предусмотрена возможность выделения нетрудоспособным иждивенцам усопшего обязательной доли. Оформление наследственных прав в подобном случае возможно. Заявление с указанием основания, и пакетом документов необходимо предоставить нотариусу в установленный срок. Квартира после смерти гражданского мужа может переходить совместным малолетним детям. Если квартира приобретена за счет совместных средств, с помощью грамотного юриста факт возможно доказать. Супружеская доля фактической жене не полагается.

Доказать факт совместного проживания гражданская жена должна через суд с использованием ряда документов. Супруг может оставить особые разрешения, право пожизненного пользования транспортными средства, недвижимостью.

Важно помнить, что доказать право на супружескую долю фактической супруге не выйдет. Получить положенную часть совместно нажитого возможно путем мирных договоренностей или сложных судебных тяжб.

Чтобы получить право на выделение обязательной доли наследства, необходимо доказать фактическое проживание с усопшим. Гражданская жена при совместном проживании, нахождении на иждивении у покойного как нетрудоспособная, имеет больше шансов получить обязательную долю. Наличие нетрудоспособных детей, отцом которых являлся усопший, также послужит причиной выделения обязательной части.

Судебной практике по делам наследования известно много случаев оспаривания родственником покойного прав на выделение доли.

Необходимо обратиться к нотариусу, ведущему распределение собственности по месту нахождения наследства, адресу последнего проживания усопшего и составления завещания. Предоставить специалисту пакет бумаг:

  • Паспорт;
  • Бумаги подтверждающие смерть наследодателя;
  • Документальное подтверждение совместного проживания;
  • Документальное подтверждение нетрудоспособности;
  • Заключение суда подтверждающие иждивение;
  • Документы на имущество;
  • Копию оплаты Государственной пошлины.

При наличии законных наследников в порядке очереди наследования оформление собственности может быть осложнено. Заявление о принятии может быть подано ближайшими претендентами по закону или указанными в завещании.

Особая сложность возможна в таких случаях:

  • Малолетние дети усопшего от других отношений;
  • Наличие нетрудоспособных иждивенцев, отца, матери.

Заявить свои права необходимо в течении полугода со дня открытия наследства. Подобные вопросы чаще всего рассматриваются судом.

Наследство гражданской жене: может ли претендовать или нет, права

Очередность наследования, в соответствии со ст. 1142-1145 ГК РФ, не предполагает участия в дележе добра наследодателя его сожительницы, поэтому ответ – нет, при наследовании по закону не попадает.

Хотя лазейка все-таки в законе есть, если в последнее время перед кончиной супруга нетрудоспособной. Период нетрудоспособности должен длиться не менее 1 года, при наличии документальных доказательств того, что умерший сожитель содержал больную супругу в этот период, она входит в список законных наследников.

А вот очередь гражданской жены, права которой прописаны в завещании, не отодвигается. Она приравнивается к той очереди, в которой нашлись наследники.

Что такое «гражданский брак»? Ни в СК РФ, ни в ГК РФ нет такого понятия. Браком признается только тот формат отношений, при котором отношения мужчины и женщины зарегистрированы в загсе. Все остальное с юридической точки зрения будет расцениваться только как сожительство, а значит не имеет под собой юридической основы.

Но, поскольку де-факто брак все же есть, возникают вопросы: а какие права имеет гражданская жена и может ли она претендовать на наследство своего гражданского мужа? Об этом далее и поговорим.

Поскольку нет факта юридической регистрации брака, формально муж и жена в такой ситуации чужие друг другу люди, а значит никаких прав и обязанностей между ними нет.

Но, обязательства и права могут появится в том случае, если у пары будет общий ребенок, который будет признан гражданским мужем и об этом будет запись в Свидетельстве о рождении малыша.

Ребенок, рожденный вне официального брака, согласно СК РФ, имеет точно такие же права, как и то, который был рожден в официальном браке. Поэтому, он будет наследником первой очереди, а до его совершеннолетия официальным представителем является его родитель, в данном случае гражданская жена умершего.

10 785 просмотров

Практика совместного проживания мужчины и женщины без регистрации брачных отношений уже давно укоренилась в социуме. Причины отказа от подачи документов в ЗАГС у каждого свои.

При этом детей гражданские супруги обычно оформляют на обоих родителей. Важность законного семейного союза граждане осознают, когда один из супругов умирает и встает вопрос об оформлении наследства.

Попробуем разобраться, какими правами обладает гражданская супруга после смерти своего мужа.

Переход имущественных прав осуществляется между законными супругами. Но, в законе есть определенные исключения. Многое зависит от режима собственности, наличия/отсутствия завещания, статуса гражданской жены. Например, является ли она нетрудоспособным иждивенцем или нет.

Если имущество, которым пользуются сожители, является их совместной собственностью, то после смерти мужчины женщине принадлежит половина активов. Но, претендовать на часть имущества своего гражданского супруга женщина не может.

В соответствии с Гражданским кодексом наследственная масса формируется в полном объеме из личного имущества гражданина. Он имеет право распределить ее между правопреемниками по завещанию. В противном случае, объекты собственности будут переданы родственникам покойного.

Как получить наследство гражданской жене

№ п/пВариантКомментарий
1 Завещание Если говорить о переходе права собственности на квартиру или на машину, то имущество можно продать или подарить при жизни владельца. Мужчине достаточно оформить договор дарения и зарегистрировать его у нотариуса. После чего женщина станет полноправным владельцем квартиры, которую могла бы унаследовать, будучи законной супругой наследодателя. Но, заключение подобных соглашений не относится к вопросу наследования. Поэтому единственным вариантом является составление завещания.
2 В качестве нетрудоспособного иждивенца покойного Если женщина достигла пенсионного возраста на момент смерти гражданского мужа или получила инвалидность. Если такие супруги проживают вместе, и мужчина содержит женщину более года, то она может претендовать на обязательную долю в наследстве. Даже наличие завещания не лишает ее этого права.
3 В качестве отказополучателя по завещанию Собственник может указать гражданскую супругу как в качестве наследника, так и в качестве отказополучателя. Завещательный отказ подразумевает получение прав на пользование имуществом без возникновения права собственности. Гражданин может обязать детей предоставить сожительнице квартиру для пожизненного проживания, или на определенный срок. В случае отказа, правопреемники лишаются наследства.

Обязательная супружеская доля в наследстве

Гражданская супруга не может рассчитывать по закону на наследство, которое осталось после смерти ее сожителя. Родственники 1 линии – это законный муж/жена, родители умершего человека и его дети.

Если общий ребенок записан на наследодателя, то ему полагается доля в наследстве на общих основаниях, независимо от того, состояли ли в браке его родители. Если наследник не достиг совершеннолетия, то в его интересах действует мама (гражданская супруга усопшего гражданина).

За годы брака супруги приобретают совместно нажитое имущество, которое является их общей собственностью. Только при составлении брачного договора или соответствующего соглашения имущество разделяется согласно указанным в них требованиям.

Под совместным имуществом подразумевается:

  • доходы обоих супругов, полученные на месте трудоустройства;
  • пенсии и социальные нецелевые пособия;
  • имущество (движимое и недвижимое);
  • вклады, ценные бумаги и доли в коммерческих компаниях, если они были приобретены в годы брака из совместного бюджета;
  • другие виды имущества, купленные в законном браке.

Имущество может быть оформлено на любого из супругов. Так же не важно, кто уплачивал деньги за него и кому они принадлежали. Все что имеет значение – это покупка предмета во время официального брака.

Но не все имущество можно отнести к совместному. Например, объекты, полученные в наследство или по дарственной, принадлежат только тому супругу, которому они достались.

Это же касается предметов индивидуального пользования, помимо предметов роскоши и драгоценных ювелирных изделий. Все эти моменты прописаны в статье 36 Семейного Кодекса РФ.

После смерти одного из супругов часть совместного имущества принадлежит второму супругу. Их доли равны, т.е. на каждого приходится по 50%. Только доля умершего супруга может войти в наследственную массу.

Например, муж и жена владеют жилым домом, который был куплен ими во время брака. У каждого из них равные права на данный объект, поэтому после смерти одного из них в наследство может быть передана только часть умершего супруга, т.е. половина дома. Права на 2-ую часть дома принадлежат оставшемуся в живых супругу, и в наследственную массу она не входит.

При этом вдова/вдовец также имеет права на наследование имущества своего мужа/жены. Если у наследодателя остались жена и дети, то они, как наследники первой очереди, поделят половину дома поровну. В результате живому супругу достается ½ дома в качестве его супружеской доли и ¼ дома в результате наследования.

Передача имущества наследникам может быть выполнена по завещанию или закону. Если умерший супруг не включил жену/мужа в свое завещание, то ему все равно достается обязательная доля. Эта часть имущества ему положена по закону, и лишить живого супруга этой части нельзя.

Бывают случаи, когда супруг при составлении завещания не учитывает эту часть собственности своего партнера. Например, он передает в наследство всю жилую недвижимость детям, забыв при этом о половине, которая принадлежит мужу/жене. В таких ситуациях вопрос решается мирным путем при наличии согласия наследников или в суде.

Не стоит путать обязательную супружескую долю имущества и обязательную долю в наследовании, которая выделяется по ГК РФ (ст.1149). Согласно этой статье, у нетрудоспособного супруга есть право на долю в наследстве, равную не менее ½ от доли наследника первой очереди.

Например, женщина еще до брака приобрела квартиру. По закону наследниками считаются муж и ребенок. Согласно завещанию женщины, вся квартира полностью должна перейти ребенку. Но в результате какого-нибудь происшествия муж теряет трудоспособность. Это дает ему право на ¼ квартиры, т.е. 50% от доли, которую он мог бы получить как наследник первой очереди, если бы жена вписала его в завещание.

Суд может лишить супруга обязательной доли, если он был признан недостойным наследником. Но супружеской доли нельзя лишить по данной причине даже через судебную инстанцию.

Наследование всегда вызывало множество спорных ситуаций. В некоторых случаях сложно определить, к какому типу имущества относится тот или иной объект: совместно нажитому или личному.

Например, если муж подарил жене автомобиль, но не оформил при этом на нее дарственную, то по закону транспорт относится к совместно нажитому имуществу, потому что был куплен во время брака. Но, по мнению жены, машина является ее собственностью, и это обоснованно, так как она была преподнесена в дар.

В таких ситуациях существует два метода разрешения проблемы:

  • составление письменного соглашения о разделе наследства;
  • подача иска в суд для оспаривания порядка раздела наследственной массы.

Права супругов при наследовании

Родственники не всегда могут мирно договориться друг с другом о распределении наследства, поэтому приходится подавать исковое заявление. Он оформляется в строго установленной форме, иначе не будет принято судом.

Таким иском вдова/вдовец требует защитить свои имущественные права при распределении совместного имущества, которое было нажито во время брака с умершим супругом. В роли истца выступает оставшийся в живых супруг, а в роли ответчиков – другие наследники.

Исковое заявление для выделения супружеской доли должно содержать определенную информацию:

Доля имущества, которая принадлежит оставшемуся супругу, включается в наследственную массу только при отказе от нее. Для этого вдова/вдовец подают заявление, подтверждающее, что они отказываются от своей доли совместного имущества.

Статьи 9 и 236 ГК РФ предусматривают возможность отказа от выделения обязательной супружеской доли. При этом заявитель отказывается и от права собственности на данные объекты.

Нотариус не должен отговаривать супруга от составления отказа. Но он обязан разъяснить законодательные нюансы и последствия подобного заявления.

Приняв отказ, нотариус присоединит эту долю совместного имущества к общей наследственной массе, а затем разделит все имущество между остальными наследниками согласно их очереди. При отсутствии заявления об отказе от супружеской доли нотариус не может включить ее в общее наследство.

Находясь в браке, супруги покупают различного рода имущество, к которому относятся квартиры, машины, дачи, мебель, холодильник, другая техника.

К тому же семейный бюджет уходит на ремонты, обслуживание транспортных средств, устранение разного рода поломок. Вся собственность, накопленная за время супружеской жизни, в т. ч. деньги на банковском счету и открытый бизнес, относится к совместно нажитому.

Интересно, что кредиты, оформленные на одного супруга, также считаются общими, поэтому переживший муж или жена должны погасить долги самостоятельно. Но есть разновидности активов, которые остаются личным имуществом (унаследованные, купленные самостоятельно до брака, подаренные). Собственные и общие вещи отличаются порядком наследования.

Что входит в совместное имущество супругов:

  1. Жилье, транспортные средства, земельные наделы, сельскохозяйственная, бытовая техника, недвижимость и движимые активы, которые накопились за время совместной жизни.
  2. Предпринимательская деятельность.
  3. Деньги, полученные в качестве оплаты за наемную работу или в результате открытия бизнеса.
  4. Финансы, полученные от государства (пособия, стипендии, пенсии).
  5. Акции, паи, депозиты, оформленные на мужа или жену.

По смыслу соответствующей статьи Основ законодательства РФ о нотариате свидетельством может быть определена доля в общем имуществе лиц, которые являлись супругами до смерти одного из них. Ныне отмененная Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР (п. 113) допускала возможность выдачи свидетельства о праве собственности бывшим супругам, брак которых на момент выдачи свидетельства уже расторгнут. Данная норма и в период действия Инструкции представлялась весьма спорной, поскольку трактовка, даваемая ею, являлась явно расширительной по сравнению с Основами. Подобного вывода из норм Основ делать, очевидно, не следует. При расторгнутом браке в зависимости от конкретной ситуации бывшим супругам, по всей вероятности, стоит рекомендовать оформление каких-либо иных соглашений и договоров (например, договора о разделе совместно нажитого имущества). В практике, однако, достаточно часто приходилось иметь дело со свидетельствами о праве собственности, выданными нотариусом лицам, не являвшимся супругами к моменту выдачи свидетельства.

Естественно, говоря о брачных отношениях супругов, законодательство предполагает только брак, зарегистрированный в органах загса. Фактические брачные отношения, сколь бы долго они ни продолжались, не могут привести к возникновению общей совместной собственности на приобретенное за этот период имущество. Исключение составляют лишь случаи, когда имущество приобретено в период нахождения лиц в фактических брачных отношениях, возникших до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., которым была признана юридическая сила только за зарегистрированными брачными отношениями. В период действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. законодательством признавались помимо зарегистрированных браков также и фактические брачные отношения. Имущество, приобретенное во время нахождения в фактических брачных отношениях, являлось совместной собственностью лиц, состоявших в этих отношениях.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях, как уже отмечалось, устанавливается судом и только при наличии следующих обстоятельств в совокупности:
1) только в случае смерти одного или обоих супругов;
2) только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 по 8 июля 1944 г.;
3) только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
4) никто из лиц, находившихся в фактических брачных отношениях, до смерти не должен был состоять в другом браке.
При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве собственности также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко.
В практике нередко приходится сталкиваться с решениями судов, которыми установлен факт нахождения лиц в брачных отношениях, возникших после 8 июля 1944 г. Такие решения являются ошибочными и не порождают никаких юридических последствий, поэтому не могут быть приняты нотариусами в качестве доказательства брачных отношений.

Наличие брачных отношений супругов устанавливается нотариусом, как правило, на основании свидетельства о браке (свидетельства о заключении брака). Иногда в качестве доказательства брачных отношений используется отметка о регистрации брака в паспорте пережившего супруга. Вместе с тем такую отметку вряд ли можно признать бесспорным подтверждением факта нахождения сторон в зарегистрированном браке. Кроме того, что эта отметка не скрепляется печатью органов загса и уже в силу одного этого не обладает достаточной доказательственной силой, она еще и далеко не всегда свидетельствует о том, что брак действительно имел место на момент обращения пережившего супруга к нотариусу.

Согласно Кодексу о браке и семье РСФСР брак считался расторгнутым не с момента вынесения судом соответствующего решения, а с момента регистрации его расторжения в органах загса по обращению хотя бы одного из супругов. Таким образом, у нотариуса при выдаче свидетельства о праве собственности на основании одной только отметки о регистрации брака в паспорте пережившего супруга не может быть уверенности в том, что в паспорте умершего супруга не имелось иной отметки — о расторжении брака. В настоящее же время использование в качестве доказательства брачных отношений отметок в паспортах становится и вовсе проблематичным, ибо в соответствии с нормами СК РФ брак между супругами считается расторгнутым с момента вынесения об этом решения суда. При новом порядке расторжения брака штампа о его расторжении в паспорте может вообще не оказаться. Исходя из изложенного, отметку в паспорте о регистрации брака для подтверждения брачных отношений следует использовать в исключительных случаях и при наличии какого-либо дополнительного документа, также свидетельствующего факт брачных отношений.

При выдаче свидетельства о праве собственности в случае смерти одного из супругов факт брачных отношений может быть дополнительно подтвержден также соответствующим заявлением наследников.
Факт состояния в фактических брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г., как уже отмечалось выше, должен быть установлен решением суда, копия которого приобщается нотариусом к материалам дела.

(«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» (6-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) («Статут», 2009))

Свидетельство о праве собственности может быть выдано только в случае приобретения имущества, на которое оно выдается, в период брака. Чаще всего в практике нотариусами свидетельства о праве собственности выдаются на имущество, подлежащее специальной регистрации или иному учету (недвижимое имущество, автомототранспортные средства). При выдаче свидетельств на такое имущество проблем с проверкой факта приобретения его в течение брака обычно не возникает. Соблюдение этого условия проверяется нотариусом по правоустанавливающим документам на имущество путем сопоставления даты регистрации брака с датой приобретения имущества. В отношении имущества, не требующего регистрации (различного рода денежные суммы, ценные бумаги и т.п.), нотариус также должен удостовериться, что право на него возникло у супругов в период брака. Это возможно при наличии соответствующих официальных документов (справок, выписок и т.п.), выданных компетентными в той или иной сфере органами.

(«Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения» (6-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И., Крашенинников П.В.) («Статут», 2009))

Как подтвердить фактическое вступление в наследство в 2021 году

Для того чтобы выдать свидетельство о праве собственности пережившему супругу, нотариус должен удостовериться, что имущество является общей совместной собственностью супругов. На имущество, являющееся раздельной (личной) собственностью каждого из супругов, выдать свидетельство о праве собственности нельзя.
При определении, какое имущество относится к совместной собственности, следует руководствоваться нормами семейного и гражданского законодательства.

В соответствии со ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относятся:
— доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности;
— доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого из супругов;
— полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;
— приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
— любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого внесены денежные средства.

Момент возникновения права общей совместной собственности на перечисленное имущество определяется по-разному. Так, на доходы, полученные от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, а также на доходы от результатов интеллектуальной деятельности право общей совместной собственности супругов возникает даже в тех случаях, когда эти доходы еще не получены. По-иному решен ст. 34 СК РФ вопрос о пенсиях, пособиях, а также об иных выплатах, не имеющих специального назначения. К общему имуществу супругов в этом случае отнесены лишь уже полученные выплаты. Нельзя сказать, что законодательная логика в данном случае легко понятна и объяснима, но статья сформулирована именно таким образом, что речь в ней идет не о причитающихся к выплате, а именно ополученных суммах. Таким образом, право общей совместной собственности у супругов на перечисленные виды выплат возникает только с момента их фактического получения.

Не может быть выдано свидетельство о праве собственности на имущество, являющееся собственностью каждого из супругов. В соответствии со ст. 36 СК РФ к такому имуществу относится:
— имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак;
— имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период брака, но в порядке наследования;
— имущество, полученное одним из супругов в дар как от второго супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по иным безвозмездным сделкам;
— вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) независимо от времени и оснований приобретения, за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши.

Факт приобретения имущества до заключения брака, а также отсутствие факта совместных вложений супругов на приобретение имущества устанавливаются на основании правоустанавливающих документов на это имущество. Кроме таких традиционных и широко известных оснований безвозмездного приобретения имущества, как наследование и принятие в дар, в настоящее время не менее распространенной сделкой, в результате которой право общей совместной собственности у супругов не возникает, является передача жилых помещений в собственность одного из них в результате приватизации. Большинство квартир приватизированы были безвозмездно, поэтому право общей совместной собственности у супругов при приватизации жилых помещений возникать не может.

Супруг, отказавшийся от участия в приватизации жилого помещения и не пожелавший становиться его собственником, не вправе впоследствии претендовать на это жилое помещение по праву собственности. В случае возникновения спора по поводу правомерности заключенного договора передачи жилого помещения в собственность одного из супругов другой супруг, считающий свои права нарушенными, вправе обратиться в суд с иском о признании такого договора недействительным по общим правилам о признании сделок недействительными (например, отказ его от участия в приватизации был получен путем насилия, угрозы, обмана, злоупотребления доверием и т.п.). Исключением из этого правила являются только жилые помещения, хотя и полученные в результате приватизации в собственность одного из супругов, но по возмездному договору. Как известно, на начальном этапе приватизации не все жилье передавалось гражданам, проживающим в нем, бесплатно. До 1 января 1993 г. приватизация проводилась с учетом определенной площади занимаемых гражданами жилых помещений в расчете на каждого члена семьи, и какая-то, хотя и незначительная, часть договоров передачи жилых помещений в собственность производилась с денежной доплатой за излишние сверх установленных метры площади. В этом случае на основании договора приватизации жилого помещения у супругов возникает право общей совместной собственности на него, причем независимо от размера произведенной доплаты.

При выдаче свидетельства о праве собственности нотариус на основании представленных ему документов должен удостовериться в возможности выдачи свидетельства. Установив факт брачных отношений и приобретения имущества в период зарегистрированного брака, нотариус должен проанализировать имеющиеся правоустанавливающие документы на имущество, имея в виду, что из них должно ясно вытекать, что имущество является общей совместной собственностью супругов.

В частности, недостаточно для выдачи свидетельства о праве собственности такого правоподтверждающего документа, как регистрационное удостоверение, поскольку по нему не представляется возможным установить время и основания приобретения дома, квартиры и др. На основании регистрационного удостоверения свидетельство о праве собственности может быть выдано лишь при наличии какого-либо дополнительного документа, бесспорно свидетельствующего об указанных обстоятельствах. Например, в отношении квартир, ранее находившихся в домах ЖСК, на которые впоследствии у граждан возникло право собственности, таким дополнительным документом может являться справка ЖСК, содержащая информацию о том, что суммы паенакоплений вносились супругами в период брака. Аналогичная информация в отношении таких квартир в ряде субъектов Российской Федерации указывается в справках бюро технической инвентаризации.

Если в качестве правоустанавливающего документа на квартиру супругами представлено свидетельство о праве собственности, выдаваемое органами, осуществляющими жилищную политику (или иными уполномоченными органами), на основании договора о долевом участии в строительстве жилья (договора инвестирования), факт вложения в указанную квартиру общих средств супругов также должен быть подтвержден дополнительно (например, самим договором о долевом участии в строительстве либо справкой организации-застройщика).

Если регистрационное удостоверение выдано на вновь возведенный жилой дом, то в качестве документов, подтверждающих право общей совместной собственности супругов, могут быть представлены решения (или их копии) администрации об отводе земельного участка.
На автомототранспортные средства свидетельство о праве собственности также может быть выдано при наличии достоверных данных, дающих основания сделать вывод о том, что на них возникла общая совместная собственность супругов (например, справка-счет). Если имеющиеся документы на автомашину не позволяют бесспорно оценить правовые основания либо время приобретения автомашины, дополнительно можно истребовать справку или выписку из учетной документации на транспортное средство из ГИБДД.

Учитывая изменения, происшедшие за последние годы в российской экономике, в практической деятельности нотариусов все чаще возникает необходимость выдачи свидетельств о праве собственности на имущество и имущественные права участникам различных хозяйственных товариществ и обществ (ценные бумаги, вклады и доли в капитале, внесенные в кредитные и иные коммерческие организации, и т.п.). Если подобные объекты права собственности приобретены супругами на общие средства в период брака, на них также можно выдать свидетельство о праве собственности независимо от того, на имя кого из супругов они были приобретены и зарегистрированы. Так, теоретически возможна выдача свидетельства о праве собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответственностью, на долю в складочном капитале полного товарищества и товарищества на вере, на акции различных акционерных обществ, паи в производственных кооперативах. Вместе с тем, учитывая юридические особенности деятельности той или иной организационно-правовой формы предприятия, нотариус должен удостовериться, что выдача такого свидетельства не противоречит уставным требованиям юридического лица (к примеру, уставом общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено, что к наследникам умершего участника ООО переходит не сама доля в уставном капитале ООО, а только действительная стоимость этой доли). Для этого нотариус должен по возможности ознакомиться с документами, на основании которых действует юридическое лицо, а при отсутствии такой возможности — истребовать соответствующую справку от этого юридического лица.

При недостаточности доказательств, свидетельствующих о времени и способе приобретения имущества, вопрос этот может быть решен в судебном порядке.
При выдаче свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество помимо правоустанавливающих документов истребуются справка бюро технической инвентаризации о характеристике имущества и выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. По этим документам устанавливается также факт отсутствия арестов, обременений и ограничений права собственности, поскольку на имущество, состоящее под арестом, выдать свидетельство о праве собственности нельзя. Если же ограничения права собственности связаны с какими-либо иными обстоятельствами (к примеру, имущество, на которое требуется выдать свидетельство о праве собственности, находится в залоге), то для выдачи свидетельства необходимо установить характер этих ограничений и, возможно, истребовать согласие лица, в пользу которого произведено ограничение прав (например, согласие залогодержателя). Справка бюро технической инвентаризации и выписка из реестра остаются в делах нотариуса, тогда как правоустанавливаю��ие документы возвращаются супругам с отметкой нотариуса о выдаче свидетельства о праве собственности.

Вопрос актуальный, волнующий многих супругов. Потерявшие жен или разведенные мужья часто задают их нотариусам. На самом деле все просто. То, что было куплено во время совместного проживания, является совместным имуществом. Именно его делят при расторжении брака или смерти «второй половины». Но, если собственность была унаследована (подарена), супруг на нее право не имеет.

Так, например, если квартира была получена в наследство, муж не имеет права претендовать на нее при разводе. В период совместной жизни он может пользоваться таким жильем беспрепятственно.

Это – личное имущество, и наследуется близкими родственниками в установленных законом долях.

О правах супругов при получении одним из них наследства

В начале разговора мы говорили о личном имуществе лиц, состоящих в браке. Как изменить режим такого имущества? Вариантов существует несколько. Можно:

  • подписать брачный договор;
  • заключить соглашение о выделении доли;
  • добиться решения вопроса в судебном порядке.

Если не выполнить эти действия, собственность, полученная мужем или женой в наследство, в случае развода разделению подлежать не будет. В таком случае изменится режим только совместно нажитого имущества.

При обращении в судебную инстанцию ситуацию можно существенно изменить. Если «второй половине» удастся доказать, что в результате ее действий состояние полученной в наследство собственности существенно улучшилось, суд может принять решение о выделении доли в таком имуществе.

Закон четко определяет право наследования супругов. Долю «второй половины» можно выделить до раздела имущества. При отсутствии завещания остаток собственности будет делиться между близкими родственниками в установленном законом порядке. Это объясняется тем, что полученное в наследство имущество является частной собственностью.

Коротко о правах на недвижимость, доставшуюся от родственников

При расторжении брака возникает вопрос о разделе жилья. Имеет ли право жена на наследство мужа, если квартира досталась ему от родственников? Претендовать на такую недвижимость можно только в случае, если:

  • супругой было улучшено состояние объекта, и она может подтвердить это документально;
  • порядок раздела имущества определен соглашением;
  • при создании семьи был заключен брачный договор, в котором был прописан соответствующий пункт.

При отсутствии завещания претендовать на долю унаследованной недвижимости можно в установленном законе порядке. Оформленное владельцем волеизъявление является единственным способом получить квартиру или дом в единоличное пользование.

Так, например, в случае смерти жены, полученная ей в наследство недвижимость делится в равных долях. Если у покойной было двое детей, то они и супруг станут владельцами 1/3 части каждый.

Детальную консультацию по данному вопросу может предоставить нотариус.

Имеет ли право на наследство гражданская жена после смерти мужа?

Многие люди предпочитают не оформлять официально свои отношения. В случае их разрыва или смерти одного из гражданских супругов возникает вопрос о разделе имущества. Имеет ли право гражданская жена на наследство мужа? Решить проблему поможет завещание или заключенное между сторонами соответствующее соглашение. При отсутствии волеизъявления собственника происходит наследование по закону. В этом случае право на имущество получают кровные родственники или лица, состоящие в официальном браке (их отношения зарегистрированы соответствующими органами). В противном случае отстаивать свои права придется в судебном порядке. Истцу нужно будет доказать, что он более года проживал с гражданской супругой, вел совместное хозяйство. Можно поднять вопрос о выделении доли или подтвердить, что состояние имущества было улучшено за счет «второй половины». В любом случае такие разбирательства длятся долго и требуют привлечения профильного адвоката.

В первую очередь необходимо в установленный срок подготовить письменные доказательства. Затем нужно обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство.

Документальными доказательствами могут служить:

  • договоры о сдаче помещения в аренду;
  • справки от жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления либо органов внутренних дел о совместном проживании правопреемника с наследодателем на дату смерти последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении;
  • копия искового заявления наследника к лицам, безосновательно завладевшим наследственным имуществом, о выдаче данного имущества, с отметкой суда о принятии дела к производству, а также определение суда касательно приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство;
  • квитанции о погашении кредитной задолженности;
  • договоры о проведении ремонта в квартире или доме и другое.

Если доказательства представлены, гражданин вправе обратиться за свидетельством тогда, когда посчитает это нужным. Заявление о выдаче свидетельства подается нотариусу по месту открытия дела вместе с указанными выше документами.

Если признание факта принятия наследства невозможно, нужно попросить нотариального специалиста выдать справку об отказе в выдаче свидетельства с указанием на то причин, а затем обратиться в суд.

Первоначально в судебную инстанцию требуется подать заявление с просьбой об установлении факта того, что наследственное имущество принято. После удовлетворения иска судом нужно подать набор документов в нотариат.

Получив судебное подтверждение принятия имущественных активов по факту, нотариус оформляет свидетельство.

Для реализации права на вступление в наследство подается заявление об установлении факта его принятия.

Однако бывают случаи, когда наследователь фактически принял наследство, но не оформил его должным образом. Такому наследнику требуется оформить юридическое право на собственность через суд.

Требование о признании факта вступления в наследство рассматривается судом в порядке особого производства. Однако при возникновении между правопреемниками спора о праве наследования предусматривается порядок искового судопроизводства.

На практике довольно часто исковые заявления оставляют без движения в связи с предоставлением только копий документов, подтверждающих факт принадлежности наследодателю спорной жилплощади, – такие действия суда являются незаконными.

Спорные ситуации возникают, когда в деле присутствует несколько наследников и между ними делится право на имущество.

Проблемы могут быть связаны с предоставлением в суд копий документов без оригиналов или вызывающих сомнение в подлинности бумаг.

Для каждого конкретного случая перечень необходимых документов может варьироваться. Если какие-либо сведения или документы отсутствуют, или в них есть ошибки, то в судебном порядке потребуется установить факт родства заявителя с наследодателем.

Когда в деле отсутствуют заинтересованные лица, такие проблемы при установлении факта принятия наследства решаются путем привлечения ИФНС по месту жительства умершего гражданина.

Совершивший свидетельствующие о принятии наследства действия правопреемник вправе доказать отсутствие своего намерения принять его. Непринятие наследства может быть вызвано отказом наследника от наследуемого имущества, его тяжелой болезнью или другими причинами.

По сути, это фактическое положение, при котором призванный к наследованию субъект не проявляет интереса к открывшемуся наследству в течение установленного срока: не подает заявление о принятии имущества или об отказе от него, не совершает соответствующих фактических действий.

Решить вопрос, как установить факт непринятия наследства правопреемником, может другой заинтересованный наследник. В соответствии со ст. 1154 ГК РФ, доказать отсутствие намерения принять имущество можно и по истечении установленного на то законом срока. Для этого нужно обратиться к нотариусу или в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

При наличии доказательств бездействия в плане принятия имущественных активов судебный орган устанавливает факт непринятия наследства и решает, удовлетворить или отклонить иск.

Сроки принятия наследства. Восстановление сроков. Фактическое принятие.

Понятия «гражданский брак» в российском законодательстве не существует, так как в обиходе совместное проживание двух людей именуют «сожительство». Тем не менее этот термин прижился в разговорной речи общественности поэтому вполне уместно раскрыть его определение.

Гражданский брак – это фактическое проживание, совместное ведение хозяйства двух людей без юридического оформления отношений, то есть обращения в ЗАГС. Раскрывая тему, можно сказать, что люди в юридическом смысле:

В случае, если сожительница намерена получить наследственную долю гражданского мужа, то решать вопрос нужно только через суд, так как нотариус ничего сделать не может в силу своей компетенции.

Важно уяснить правовые основания, по которым сожительница будет отстаивать свои наследственные права в суде. Первым этапом будет обращение в районный суд по месту нахождения имущества (исключительная подсудность), если это недвижимость или по адресу нахождения наследника (территориальная подсудность).

Каждое наследственное дело индивидуально поэтому степень сложности может быть разная. Однако, лучший вариант, когда у наследодателя, кроме гражданской жены, больше вообще нет наследников, но такое бывает крайне редко. Все усложняется, когда в наследственном деле имеются следующие факты:

  1. у наследодателя очень много наследников, родственников, которые претендуют на наследство. Чем больше родственников, тем меньше шанс выиграть дело. В таком случае гражданской жене придется хорошенько подумать, прежде чем подавать иск, так как игра может и не стоить свеч, а особенно, когда имеется свое имущество.
  2. Наследодатель не указан в качестве отца в свидетельстве о рождении ребенка. Факт отцовства в таком случае будет очень нелегко доказать, а ребенок может и не стать обязательным наследником по закону.

    Генетическую экспертизу после смерти отца будет крайне затруднительно провести, так как эксгумация трупа чаще всего осуществляется в уголовных делах. Совместные фотографии, видеосъемки могут для судьи быть недостаточными доказательствами.

  3. Сожители жили порознь, что удостоверяется документами поэтому будет нелегко убедить суд в наличии супружеских отношений.

    Все еще больше усложняется, если наследодатель параллельно состоял в законном браке. Шансов на выигрыш в таком случае практически нет.

  4. У гражданской супруги есть свой самостоятельный заработок, а также имеется собственная жилплощадь. Она не является инвалидом и не состоит на пенсии. В данном случае невозможно ссылаться на факт иждивения, поэтому судья разрешит дело не в пользу сожительницы.
  5. Отсутствие общих детей в какой-то степени может стать препятствием в положительном разрешении дела.

Лучший способ избежать дальнейших споров – это регистрация брака.

Только в этом случае женщина может стать наследницей 1 очереди. Никакие брачные контракты, договоры о разделе имущества не будут действительны, так как их юридическая сила распространяется только на официальные супружеские отношения.

Второй безопасный способ – это составление завещания, где гражданская супруга указана в качестве наследницы. Если завещание будет составлено согласно требованиям закона, то никто не сможет его оспорить. Однако, наследодатель при составлении документа должен учесть долю обязательных наследников.

В качестве третьего способа можно назвать договор дарения квартиры/дома.
В таком случае неважно есть ли у наследодателя обязательные наследники или нет. Гражданская жена может стать полноправной собственницей еще до смерти супруга.

Все остальные ситуации крайне уязвимы для оспаривания поэтому выше перечисленные способы являются оптимальным вариантом решения проблемы.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *