Образец завещания с назначением исполнителя

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Образец завещания с назначением исполнителя». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

При открытии наследства, переходящего по завещанию, возникает вопрос об исполнении этого документа. Ст. 1133 ГК РФ устанавливает общие правила, по которым эти обязанности выполняют сами наследники. Однако предусматривается возможность, когда исполнитель завещания определяется в самом его тексте. Для этого закон вводит понятие душеприказчика.

Выбор завещателя обычно обусловлен верой последнего в то, что названное лицо сможет реализовать волю составителя завещания. Дополнительными причинами служат:

  • несовершеннолетие наследников;
  • минимизация рисков возникновения конфликтов среди наследников;
  • различные заболевания наследников, их недееспособность;
  • важность обладания определенными умениями для управления тем или иным имуществом, входящим в наследственную массу.

Согласно ст. 1134 ГК РФ, исполнителем завещания признается любой дееспособный гражданин, определенный наследодателем в этом документе для его реализации, давший свое согласие на такое назначение в форме, установленной законом. Для наделения соответствующим статусом требуется ряд элементов:

  • исполнитель назначается завещателем. Это условие считается выполненным при надлежащем оформлении воли наследодателя. Документ удостоверяет нотариус. При этом, душеприказчиков может быть несколько;
  • Назначение исполнителя завещания предполагает выбор из числа физических лиц. Закон исходит из того, что наследодателя и душеприказчика может связывать много общего на протяжении жизни первого (личные отношения). Именно по этой причине полномочия исполнителей невозможны в случаях с юридическими лицами;
  • гражданин должен обладать полной дееспособностью на момент смерти назначившего его лица;
  • исполнитель завещания наделяется соответствующим статусом только после своего согласия, дающегося в формах, которые определяет закон.

Важно соблюдение всех указанных условий. При невыполнении хотя бы одного из них лицо не может получить полномочия исполнителя.

Нередко граждане ошибочно предполагают, что душеприказчиком считается нотариус. Однако он выполняет лишь вспомогательные функции.

Нотариус совершает технические операции, производные от действий душеприказчика и наследников, определенных завещателем.

Нередки вопросы о возможном конфликте интересов, в случаях, когда определенное завещанием лицо является наследником. Закон не устанавливает запретов на такое совмещение. Выбор, осуществляемый завещателем, обычно связан с доверием к наследнику, который в наибольшей степени обеспечит справедливое исполнение воли умершего.

Как назначить исполнителя завещания?

Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается в совершении определенных действий, предусмотренных ст. 1134 ГК РФ.

1. Письменные способы. В этом случае, указанный наследодателем исполнитель совершает соответствующую подпись на завещании либо оформляет заявление. Среди письменных вариантов выделяются следующие:

  • совершаемые совместно с завещателем при его жизни. К ним относится надпись на тексте документа, а также заявление, служащее приложением к последней воле наследодателя. Подразумевается, что нотариус устанавливает личность потенциального исполнителя завещания. При таком оформлении согласия статус душеприказчика возникает автоматически, в результате смерти завещателя;
  • совершаемые после открытия наследства. Будущий исполнитель не всегда уведомляется завещателем о назначении таковым. По этой причине закон предоставляет ему месячный срок для дачи согласия. Если он готов взять на себя данные обязанности, то должен в течение указанного периода подать соответствующее заявление. Его принимает нотариус.

2. Фактический способ. К даче согласия приравниваются любые действия, свидетельствующие о том, что исполнитель завещания начал выполнять возложенные на него функции. При этом, существует ограничение по срокам. Статус душеприказчика может возникнуть таким способом только тогда, когда исполнение воли завещателя началось гражданином в течение месяца после открытия наследства.

С момента, когда исполнитель дал письменное согласие либо фактически начал исполнять обязанности, он наделяется соответствующим статусом, который дает определенные права, обеспечивающие исполнение необходимых функций и накладывает соответствующие обязанности.

Статус подтверждается соответствующим свидетельством, которое выдает нотариус. Оно требуется для подтверждения полномочий в отношениях с наследниками, а также является необходимым при отношении с третьими лицами, когда речь идет о принятии имущества на хранение.

При этом, исполнение необходимых процедур производится не в порядке представительства, а от своего имени.

Закон не устанавливает перечень определенных прав и обязанностей. Причиной этому служит разнообразие объектов гражданских прав, которые могут составлять наследственную массу. Поэтому исполнитель может и обязан делать все необходимое для реализации воли умершего, не противоречащее закону.

Полномочия исполнителя определены в ст. 1135 ГК РФ. Однако их круг может быть ограничен завещателем. В этом случае лицо не должно выходить за пределы, обозначенные в последней воле наследодателя. Если указанных ограничений нет, то исполнитель пользуется всем набором прав, предусмотренных ст. 1135 ГК РФ:

1. Он вправе получить имущество или деньги, подлежащие дальнейшей передаче наследникам, у третьих лиц. Наиболее распространенным примером является ситуация с банковскими счетами умершего.

2. Исполнитель может самостоятельно исполнить завещательное возложение (совершение определенных действий, сопряженных с общеполезной целью), а также требовать от наследников его исполнения. Он может требовать и выполнения завещательного отказа (передачу имущества из наследственной массы третьему лицу). В число предоставленных возможностей входит подача соответствующих исков к наследникам.

3. Исполнитель вправе принимать меры, обеспечивающие сохранность вверенного имущества и управлять им в период вступления в наследство.

Помимо этого, исполнитель завещания имеет право на возмещение всех понесенных расходов, связанных с реализацией последней воли умершего (ст. 1136 ГК РФ). Выплаты производятся из имущества, составляющего наследственную массу. Он вправе рассчитывать и на вознаграждение за свои действия, если таковое предусмотрено завещателем.

Обязанности душеприказчика во многом совпадают с его правами. Главной из них является обеспечение перехода прав к наследникам в строгом соответствии с требованиями завещателя и законодательства.

Кроме того, он должен сделать все, чтобы реализовать требования наследодателя о завещательном отказе и возложении.

Исполнитель обязан принимать все необходимые действия, обеспечивающие сохранность имущества и надлежащее управление им. Это может быть хранение денежных средств, установка замков и другие операции.

Если наследуемое имущество находится у третьих лиц, исполнитель должен принять все меры к его получению.

Закон не содержит конкретных указаний на ответственность душеприказчиков. По этой причине следует применять общие нормы. Наследники и другие заинтересованные лица вправе требовать привлечения исполнителя к ответственности за неисполнение или исполнение в ненадлежащем виде обязательств. Она предусмотрена нормами главы 25 ГК РФ.

Если действия исполнителя образуют состав преступления (незаконное присвоение), то возможна уголовная ответственность.

Освобождение исполнителя от обязанностей возможно лишь в отношении лица, ставшего душеприказчиком. Если исполнение функций гражданином, не давшим письменного согласия, не началось, то рассматриваемая процедура не применяется.

Согласно ст. 1134 ГК РФ, это возможно по решению суда. При этом обратиться с соответствующим заявлением может как сам исполнитель, так и наследники. Заявитель должен обратиться в районный суд.

Закон не предусматривает отдельной процедуры для рассмотрения этих вопросов. Однако суд примет соответствующее решение только при наличии обстоятельств, которые препятствуют реализации последней воли умершего. На практике к ним относят переезд исполнителя, его проблемы со здоровьем, а также признание недееспособным. Доказать их наличие, что является обязанностью заявителя, можно с помощью показаний всех лиц, имеющих отношение к процедуре наследования, в число которых входит и нотариус.

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Вопросы и ответы юристов

Чтобы гражданин или юридическое лицо стали исполнителем завещания, собственник имущества должен:

  • указать в волеизъявлении Ф.И.О., паспортные данные физического лица, наименование и реквизиты юридического лица (ИНН и номер в ЕГРЮЛ);
  • получить согласие потенциального кандидата.

Исполнитель может выразить согласие следующим образом:

  • поставить запись о согласии в завещании;
  • составить отдельное заявление;
  • в течение 30 дней со дня открытия завещания подать заявление нотариусу, открывшему наследство;
  • в течение 30 дней со дня открытия наследства начать совершать действия, предусмотренные завещателем.

Отказаться от исполнения обязанностей можно на разных этапах:

  1. При оформлении завещания. Для этого кандидату достаточно отказаться выполнять обязанности исполнителя.
  2. При жизни завещателя. Для этого необходим сообщить завещателю о своем решении и необходимости выбрать другую кандидатуру.
  3. После смерти завещателя. Кандидат должен обратиться к нотариусу, открывшему наследство и отозвать согласие.

Как оформить завещание на имущество

Составить документ можно при обращении в нотариальную контору. В данном случае признак открытости носит относительное значение.

Завещание читается нотариусом, свидетелями и лицом, выступающим в качестве рукоприкладчика.

Другие граждане не вправе ознакомиться с текстом, если на это не выражена воля составителя.

Гражданину нужно знать, как выглядит закрытое завещание. Эта разновидность имеет сходства с примером, приведенным выше. Однако есть некоторые нюансы в составлении.

Если лицо желает оформить распоряжение на имущество после смерти, при этом не уверен в соблюдении тайности акта сотрудниками нотариальной конторы, он вправе использовать закрытое завещание.

В России этот вид завещательного акта используется для передачи преемникам вкладов в банковских организациях. Данному документу придается сила, равная открытому завещанию. Другие объекты при использовании такого способа передать не получится.

Можно наследовать вклад нескольким лицам. В этом случае делается указание, кому из них какая часть причитается. Оформляется завещание в упрощенной форме, без нотариуса.

Действия по заверке и регистрации документа исполняются сотрудником банка.

Проект завещания, образец которого отражен ниже, в рассматриваемой ситуации выглядит так:

Завещательное распоряжение правами на денежные средства нескольким

наследникам с указанием их долей

город Санкт-Петербург 13.11.2020 года

Я, гражданин Ефремов Петр Аркадьевич, 12.09.1965 года рождения, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, 24-54, паспорт 4231 № 645321, выданный отделением УФМС России по городу Санкт-Петербург 21.01.2015 года, завещаю свои финансы, размещенные на счете, открытом в ПАО Сбербанк № 9876 5342 615343 87, следующим правопреемникам:

Ильину Василию Петровичу, паспорт 2873 №253543, выданный ОУФМС России по городу Санкт-Петербург 23.07.2018 года, в размере 200 000 рублей.

Федоровой Елене Ивановне, паспорт 8765 №123456, выданный отделением УФМС Росси по городу Санкт-Петербург, 21.03.2000 года, в размере 500 000 рублей.

Положения статей 1162, 1128, 1150, 1130 ГК РФ мне разъяснено.

Работник банковской организации, удостоверяющий документ, несет обязанность по сохранению тайны. Если это обязательство нарушается, Ефремов П.А. вправе заявить требования о компенсации морального ущерба.

Оформлено распоряжение в двух экземплярах. Один из них передается составителю, другой – регистрируется в специальном журнале для распоряжений.

____________________ Ефремов П.А.

Завещательное распоряжение удостоверил

менеджер ПАО Сбербанк Игнатов И.А. _____________

Порядок определения правопреемника в волеизъявлении описан в ст. 1121 ГК РФ. В норме наследодателю предоставлена возможность выбирать любого правопреемника. Этот выбор не ограничивается лишь кругом законных наследников: принять его вещи может и иной человек или организация.

Полный их перечень определен в ст. 1116 ГК РФ. Наследниками могут быть:

  • живые люди на момент открытия наследства;
  • зачатые при жизни волеизъявителя и родившиеся позже живыми;
  • фирмы, существующие на день смерти завещателя;
  • РФ, ее субъекты и муниципалитеты;
  • иностранные государства;
  • международные организации.

Завещание с назначением исполнителя завещания (образец заполнения)

Разберем ситуацию. Родственник умершего определен как основной наследник на квартиру согласно завещанию, а по закону он имеет право получить дачу.

Если он отказывается от квартиры и по завещанию в ней прописан дополнительный правопреемник, то сделать это можно только безусловно — она перейдет к поднаследнику. А если он отказывается от дачи, то сделать это можно в адрес любого наследника по закону или по завещанию, даже того, который и не призывался к оформлению вещей.

ГК РФ предусматривает широкий спектр возможностей для завещателя, в том числе определить запасного наследника на случай, если основной не сможет вступить в права. Круг запасных правопреемников совпадает с основными наследниками. Если в завещании обозначен поднаследник, то возможно оформить только безусловный отказ.

Источник: https://zakonoved.expert/terminologiya/naslednik-v-zaveshhanii.html

Завещание является документом, в котором записывается воля гражданина по поводу распоряжения имуществом после его смерти. В нем указываются не только лица, кому передается наследство, и какое именно имущество, но и могут содержаться определенные условия, при выполнении которых возможно его получение. Такое завещание считается как наследство с условием согласно статье 1139 ГК РФ.

Статья 1139. Завещательное возложение

  1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

    Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

  2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.
  3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Условия, включенные в документ по наследованию, могут быть разнообразными. Главным требованием к ним предъявляется то, что они не должны противоречить правам и свободам граждан при их выполнении.

Законодательно предусмотрено включать в текст завещания условия, при которых произойдет передача наследуемого имущества. Они не должны идти в разрез законодательству и ограничивать наследников в реализации их прав.

В завещание могут быть внесены оговорки. Например, в тексте указан конкретный возраст вступления в полное наследство, но наследник пожелает получить наследство до достижения этого возраста, в этом случае предполагается передача только части наследуемого имущества.

Если в завещании наследодатель может выдвигать определенные условия, то наследник не имеет право предъявлять какие-либо требования при получении наследства. Он должен принять или не принять имущество в том виде и количестве, как записано в завещательном документе. Он не может принять только часть наследства и отказаться от другой.

Кто такие Наследственный поверенный и Душеприказчик.

Закон разрешает составлять завещание на детей, не достигших 18 лет и передавать им после смерти все или часть своего имущества. Никаких ограничений на этот счет не установлено. Порядок оформления документа точно такой же, как и на совершеннолетних граждан.

Для оформления можно обратиться к любому нотариусу нашей страны. Документ составляется в двух экземплярах, один из которых передается подписавшему его гражданину, другой находится в архиве конторы. После заверения данные об этом вносятся в единый реестр.

В наследство своему несовершеннолетнему ребенку можно оставить все имущество, долю в нем или какую-либо определенную собственность (например, квартиру или автомобиль). Документ допустимо составлять в отношение как одного лица, так и нескольких. Завещать можно своим несовершеннолетним детям, а также внукам, племянникам, братьям и сестрам, иным лицам.

Это могут быть дети от разных матерей, в том числе и внебрачные. В этом случае завещатель может распорядиться, кто из них должен что получить, либо установить долю каждого из них. Когда такие указания отсутствуют, имущество будет распределяться между ними поровну.

Чтобы оформить завещание на своего несовершеннолетнего ребенка, нужно пойти к нотариусу, который его подготовит и заверит. Также его может написать сам обратившийся. Для составления необходимо представить следующие документы:

  • паспорт завещателя;
  • паспорт или свидетельство о рождении потенциального наследника;
  • подтверждающие право собственности завещателя на конкретное имущество (когда оформляется наследование на определенные вещи).

Если составление завещания на детей осуществляется по общим правилам гражданского законодательства, то вступление в наследство несовершеннолетнего ребенка после смерти его отца или другого родственника имеет целый ряд особенностей. Это связано с тем, что до восемнадцати человек самостоятельно реализовывать свои права в полном объеме не может.

Вступление в наследство за малолетних (до 14 лет) полностью осуществляют его родители. Будет это мать или отец – не имеет значения. Не играет также роли, состоят они в браке, или между ними оформлен развод. Каждый из них вправе действовать от имени ребенка. Если имеет место лишение родительских прав, то эти полномочия принадлежат опекуну либо учреждению, где воспитывается такой наследник.

Следуя общепринятому правилу, завещание исполняется непосредственно лицами, наследующими за умершим в порядке, предусмотренном завещанием. Однако ГК РФ наделяет правом лицо, завещающее свою собственность, доверить проведение определенных мероприятий, связанных с исполнением завещания, конкретному гражданину.

Важно понимать, что статья описывает наиболее базовые ситуации и не учитывает ряд технических моментов. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию по жилищным вопросам по телефонам горячих линий:

Позвоните и решите ваши вопросы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Полномочия душеприказчика могут быть делегированы завещателем любому лицу без учета того, является ли он одним из наследующих в соответствии с завещанием или по закону. Требуется ли согласие гражданина быть исполнителем завещания? Да, выбранный исполнитель обязан в официальной форме дать согласие на выполнение полномочий, возложенных на него. Это может быть сделано в различной форме после смерти завещающего, но до открытия наследства либо до истечения месячного срока после этого:

  • с помощью оставления своей подписи в завещании;
  • можно оформить заявление о согласии осуществлять функции исполнителя и предъявить его нотариусу;
  • осуществить конклюдентные действия – вступление в свои обязанности посредством совершения действий по исполнению завещания в любое время на протяжении месяца после открытия наследства.

Не редки ситуации, когда после открытия наследства выясняется, что душеприказчик, давший свое согласие на реализацию данной деятельности, не может осуществлять свои полномочия в связи с возникновением каких-либо причин, мешающих этому. В подобном случае исполнитель может быть освобожден от обязательств по решению, которое вынес суд.

Полномочия исполнителя завещания основываются на выданном ему свидетельстве, составленном нотариусом. Опираясь на данный документ, душеприказчик действует от собственного имени, но, соблюдая интересы всех наследников. В рамках предоставленных ему полномочий он вправе выступать в роли истца либо ответчика, если этого требует исполнение завещания, а также может обращаться при необходимости в различные госорганы и учреждения.

Законом предусмотрено обязательство душеприказчика принимать меры различного характера во исполнение воли умершего и в достижение цели отдать наследующим их наследство в целости и сохранности. Законодательно установлены некоторые меры, доступные для применения исполнителем, но данный список не ограничен:

  • истребовать долги, причитающиеся умершему, которые могут иметь денежную форму или быть имуществом;
  • самостоятельно или с помощью нотариуса организовать охрану и управление собственностью умершего, например, передать вещи на хранение либо заключить необходимый в сложившейся ситуации договор;
  • добиться реализации завещательного отказа или возложения от наследующих.

Деятельность, связанная с исполнением завещания зачастую связана с некоторыми расходами, которые ложатся на душеприказчика, например, уплата госпошлины, если душеприказчик подает иск и инициирует судопроизводство. В подобном случае исполнитель имеет право на возмещение произведенных трат, которое осуществляется за счет имущества умершего, включенного в наследственную массу.

Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация

Двадцатого марта две тысячи второго года.


Я, Иванова Мария Сергеевна, нотариус г. Екатеринбурга, на основании статьи 1135 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что исполнителем завещания (душеприказчиком) Палкина Владимира Терентьевича, умершего 03.03.02, является гражданин Пономарев Иван Егорович, 12.04.1956 года рождения, проживающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, дом 14, кв. 8 (паспорт серии III-АИ, N 246865, выдан ОВД Верх-Исетского района г. Екатеринбурга 23.02.95).

К полномочиям Пономарева И.Е. завещанием Палкина В.Т., удостоверенным нотариусом города Екатеринбурга Шишовым С.В. 02.03.02 по реестру N 4321, и статьями 1135 и 1172 Гражданского кодекса Российской Федерации отнесено следующее[181]:

– обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества;

– принять меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;

– получать причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам;

– исполнить завещательное возложение;

– требовать от наследников исполнения завещательного отказа и возложения;

– вести от своего имени дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.


Зарегистрировано в реестре за N _________________

Взыскан тариф _________________

Печать нотариуса Нотариус _________________

(подпись)

Согласно с п. 1 ст. 9 ГК граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. В частности, гражданские права могут быть реализованы субъектами гражданских правоотношений лично или через представителей. Определение представительства содержится в п. 1 ст. 182 ГК. Представительство – это совершение сделки одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного:

– на указании закона;

– на указании акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;

– на доверенности.

В нотариальной практике наиболее распространен такой вид представительства, как представительство по доверенности.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено непосредственно соответствующему третьему лицу (п. 1 ст. 185 ГК). Доверенность может быть выдана как на заключение сделок, так и на совершение иных юридически значимых действий.

Доверенность является сделкой и, как любая иная сделка, должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым действующим законодательством к сделкам. Так, доверенность может быть выдана только на совершение правомерных юридических действий. Воля доверителя (представляемого) должна соответствовать его волеизъявлению.

Доверенность может быть признана недействительной по общим требованиям о недействительности сделок. В частности, недействительны доверенности:

– не соответствующие закону или иным правовым актам;

– выданные на совершение полномочий, заведомо противных основам правопорядка и нравственности;

– мнимые и притворные;

– совершенные под влиянием заблуждения;

– оформленные под влиянием обмана, насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств;

– совершенные малолетним гражданином либо гражданином, признанным недееспособным (если только судом не будет признана за ними юридическая сила вследствие того, что доверенность совершена к выгоде недееспособного или малолетнего гражданина), и т.п.

Кроме того, существуют и специальные правила, несоблюдение которых может повлечь недействительность выданных доверенностей. Например, согласно абз. 2 п. 1 ст. 186 ГК доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность – это односторонняя сделка. Для ее совершения и приобретения доверенностью юридической силы не требуется согласия представителя. Однако осуществление полномочий, основанных на выданной доверенности, зависит от представителя: представитель вправе в любое время отказаться от выполнения возложенных на него функций без каких бы то ни было последствий для себя независимо от причин отказа.

Поскольку доверенность является одним из видов представительства, при совершении ее следует учитывать правило, содержащееся в п. 3 ст. 182 ГК: представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.

Форма доверенности является одним из основных требований, предъявляемых к ней. Доверенность не может существовать вне письменной формы. В отличие от ранее действовавшего ГК по новому Кодексу в настоящее время большинство доверенностей может быть оформлено в простой письменной форме и не требует обязательного нотариального удостоверения.

Нотариально удостоверена должна быть лишь доверенность, выданная на совершение сделок, требующих обязательной нотариальной формы (п. 2 ст. 185 ГК). По ныне действующему законодательству это главным образом договоры о залоге недвижимого имущества, договоры ренты, договоры об уступке права (требования) или перевода долга, если сами требования или долг основаны на сделке, совершенной нотариально.

В практике применения ст. 185 ГК до настоящего времени не сформировалось единого мнения по поводу того, подлежат ли обязательному нотариальному удостоверению доверенности юридических лиц, выданные на совершение сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению; при этом отдельными авторами отстаиваются диаметрально противоположные точки зрения на этот вопрос. Мнение о возможности оформления любых доверенностей от имени юридических лиц в простой письменной форме высказывается и некоторыми известнейшими цивилистами России.

Вместе с тем юридическая конструкция ст. 185 ГК такова, что сделать на основании нее подобный вывод вряд ли возможно. Действительно, в соответствии с п. 5 названной статьи доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Однако эта норма не носит характер исключения из общего правила, предусмотренного п. 2 указанной статьи.

В п. 5 ст. 185 вообще не идет речи о форме (простой письменной либо нотариальной) доверенности, а устанавливаются лишь дополнительные требования к этой форме, касающиеся исключительно только доверенностей от имени юридических лиц, тогда как сама по себе форма доверенностей от их имени (простая письменная или нотариальная) уже определена в п. 2 статьи. Возможность установления дополнительных требований к форме доверенностей, равно как и любых иных сделок, предусмотрена ст. 160 ГК, в соответствии с которой законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.). Таким образом, требования, предусмотренные п. 5 ст. 185 ГК, – это не что иное, как дополнительные требования к форме доверенностей от имени юридических лиц, порядок и механизм их выдачи, а именно: наличие помимо соответствующей подписи еще и печати организации. Дополнительное требование к форме содержится в обсуждаемой статье и в отношении доверенностей от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности: доверенность от его имени на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей кроме названных реквизитов должна содержать также подпись главного (старшего) бухгалтера этой организации. Только после соблюдения указанной процедуры оформления доверенности встает вопрос об определении ее основной формы в соответствии с п. 2 ст. 185 ГК с известным выводом: доверенности на совершение сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, сами должны быть нотариально удостоверены.

Обязательному нотариальному удостоверению подлежат также доверенности, выдаваемые в порядке передоверия полномочий, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 185 ГК (доверенности на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной).

В обязательном нотариальном порядке должны быть удостоверены также некоторые доверенности на совершение определенных юридически значимых действий. Так, на основании п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» нотариально засвидетельствованы должны быть доверенности на получение повторного свидетельства о государственной регистрации каких бы то ни было актов гражданского состояния.

В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате доверенности на совершение любых предусмотренных законом сделок и выполнение любых не противоречащих закону действий могут быть удостоверены нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах (ст. 36), занимающимися частной практикой (ст. 35), и должностными лицами консульских учреждений (ст. 38).

К сожалению, законодательно до настоящего времени не решен вопрос о возможности удостоверения доверенностей должностными лицами органов местного самоуправления, остро стоящий в практике работы нотариусов. Согласно ст. 37 Основ в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса отдельные виды нотариальных действий (в том числе удостоверение доверенностей) вправе совершать должностные лица органов исполнительной власти. В соответствии со ст. 12 Конституции РФ установлено, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, в том числе и исполнительной. Согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органам местного самоуправления могут быть переданы отдельные государственные полномочия. Наделение государственными полномочиями производится на основании закона. В настоящее время такого закона не имеется, хотя принятие его (либо внесен��е изменений в ныне действующее законодательство о местном самоуправлении) объективно необходимо.

Приравниваются к нотариально удостоверенным доверенностям (п. 3 ст. 185 ГК):

Представляемыми по доверенности могут быть как юридические, так и физические лица. В практике работы нотариусов часто возникает вопрос о возможности совершения сделок с имуществом малолетних (не достигших четырнадцатилетнего возраста) граждан не их законными представителями, а представителями по доверенностям, выданным, в свою очередь, законными представителями малолетних. Иными словами, вправе ли родители, усыновители и опекуны выдавать доверенности на совершение сделок от имени малолетних граждан.

По мнению автора, заключение подобных сделок не противоречит действующему законодательству.

Противоположное утверждение базируется главным образом на буквальном толковании использованного в п. 1 ст. 28 ГК слова «только»: за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, сделки могут совершать только их родители, усыновители или опекуны. Из указанной формулировки сделан вывод, что совершение сделок от имени малолетних граждан относится исключительно к личным полномочиям их законных представителей. Представляется, что подобный вывод является неправильным. Из названной нормы вытекает лишь следующее:

– малолетние граждане сами не вправе совершать сделки; данное общее правило подтверждается исключением, предусмотренным п. 2 ст. 28 ГК;

– сделки от имени малолетних граждан не вправе совершать лица, не наделенные законными полномочиями (бабушки, дедушки, братья, сестры и т.п.);

– законными представителями несовершеннолетних граждан являются только родители, усыновители или опекуны.

Никаких иных умозаключений из правила, установленного п. 1 ст. 28 ГК, следовать не может. Возможность реализации гражданских прав через представителя ограничена лишь рамками п. 4 ст. 182 ГК: не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе. Данное ограничение установлено для совершения действий, отличающихся особой спецификой и связанных непосредственно с личностью их участников (наиболее ярким примером тому является завещание).

В отношениях между родителями и их несовершеннолетними детьми законом установлены определенные обязанности родителей:

– воспитывать своих детей;

– заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей;

– обеспечить получение детьми основного общего образования;

– защищать права и интересы детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами;

– содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей и др.

Перечисленные обязанности родителей действительно относятся исключительно к личным их обязанностям и не могут быть переданы другим лицам.

Распоряжение имуществом не относится к исключительно личностным действиям, и запретить возможность представительства для реализации полномочий в отношении него было бы неправомерно.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет выдают доверенности с согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей). Согласие законных представителей на выдачу ребенком доверенности не требуется только в случаях, когда доверенность дается на совершение мелких бытовых сделок и распоряжение заработком, стипендией и некоторыми иными доходами несовершеннолетнего. Следует иметь в виду, что согласие законного представителя на оформление несовершеннолетним от четырнадцати до восемнадцати лет доверенности может быть не только дано непосредственно при удостоверении доверенности, но и выражено в отдельном письменном документе.

От имени недееспособных граждан доверенности совершаются их опекунами (ст. 32 ГК).

Ограниченно дееспособные граждане выдают доверенности с согласия своих попечителей (ст. 30 ГК).

При удостоверении доверенностей от имени юридических лиц нотариус должен проверить правоспособность юридического лица и полномочия его представителя, подписывающего доверенность от имени юридического лица.

Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать доверенность, то по его просьбе ее может подписать другой гражданин (рукоприкладчик).

Хотя законом не установлены требования, которым должен отвечать рукоприкладчик, представляется, что подписать доверенность в качестве такового может не любое лицо. По мнению автора, не могут подписывать доверенность за представляемого:

– нотариус или другое удостоверяющее доверенность лицо;

– лицо, являющееся представителем по доверенности;

– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

– неграмотные;

– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлена доверенность.

При оформлении доверенностей от имени граждан, не владеющих либо в недостаточной степени владеющих языком, на котором составлена доверенность, а также от имени глухих, немых или глухонемых граждан должен присутствовать переводчик. О присутствии переводчика и соответствующем переводе им текста документа представляемому делается необходимая отметка перед подписью представляемого. Факт участия при совершении доверенности переводчика отражается также в удостоверительной надписи нотариуса.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если в доверенности не указан срок, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения (п. 1 ст. 186 ГК).

Исключение составляют только доверенности, предназначенные для совершения действий за границей. Если в такой доверенности не содержится указание о сроке ее действия, она сохраняет свою силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность (п. 2 ст. 186 ГК).

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана. Вместе с тем, если в доверенности, выданной в порядке передоверия, указан больший срок, чем срок действия основной доверенности, само по себе это обстоятельство не может служить основанием для признания доверенности недействительной. В пределах срока действия, установленного основной доверенностью, действительна будет и доверенность в порядке передоверия. Если сделка, на совершение которой уполномочено лицо, заключена в этот период, оснований для признания ее недействительной также не имеется.

Обязательным реквизитом доверенности является дата ее выдачи. Как уже упоминалось, доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Срок действия доверенности обозначается в доверенности прописью.

Исполнитель завещания в современном наследственном праве

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, является производной от первоначальной (основной доверенности), поэтому не должна содержать противоречий с основной доверенностью. Основной доверенностью может быть предусмотрена возможность как полного передоверия, так и передоверия только отдельных полномочий. Однако объем полномочий в доверенности в порядке передоверия не может превышать объем полномочий, предусмотренных основной доверенностью. Имеются также ограничения и по сроку действия доверенности: как уже отмечалось, срок действия доверенности в порядке передоверия может либо совпадать со сроком основной доверенности, либо быть меньше, чем срок действия основной доверенности.

Основной доверенностью может быть также прямо предусмотрена невозможность передачи полномочий другим лицам. В этом случае представитель должен выполнять предоставленные ему полномочия лично.

Удостоверение доверенности в порядке передоверия в случаях, когда представитель вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов доверителя, может иметь место, только если основной доверенностью право передоверия прямо не запрещено. Как правило, обстоятельствами, из-за которых представитель не может лично выполнить данные ему полномочия, на практике являются его тяжелая болезнь (а при краткосрочности полномочий – любая болезнь) либо длительная командировка. Вместе с тем это могут быть и иные обстоятельства объективного (например, стихийные бедствия) либо субъективного характера (призыв представителя в армию, осуждение его с назначением наказания в виде лишения свободы и т.п.). Для передоверия полномочий по названным основаниям представитель должен документально подтвердить их. Соответствующие справки остаются в делах нотариуса.

Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия.

В доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, помимо общих реквизитов, которые должны содержаться в любой доверенности, должны быть также указаны время и место удостоверения основной доверенности.

Об удостоверении доверенности в порядке передоверия делается отметка на основной доверенности. Копия основной доверенности приобщается к экземпляру доверенности, оставляемому в делах нотариуса.

Последующий представитель (представитель представителя) может осуществить передачу полномочий, если в основной доверенности предусмотрено право дальнейшего (после первичного) передоверия полномочий.

Перечень оснований прекращения доверенности содержится в ст. 188 ГК. К таким основаниям относятся:

– истечение срока действия доверенности;

– отмена доверенности лицом, выдавшим ее;

– отказ лица, которому выдана доверенность;

– прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

– прекращение юридического лица, которому выдана доверенность;

– смерть гражданина, выдавшего доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Перечень оснований прекращения доверенности, хотя и сформулирован в названной статье как исчерпывающий, в действительности таковым не является. Например, основанием прекращения доверенности является полная реализация полномочий, на совершение которых выдана доверенность. В случае признания доверенности недействительной в судебном порядке действие доверенности также прекращается. Возможны и иные основания прекращения доверенности.

В нотариальной практике наиболее часто приходится сталкиваться с таким основанием прекращения доверенности, как отмена доверенности лицом, выдавшим ее.

Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить доверенность и (или) передоверие. Соглашение об отказе от этого права ничтожно. Представитель, действующий по доверенности и сам выдавший доверенность в порядке передоверия, вправе во всякое время отменить передоверие.

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность (п. 1 ст. 189 ГК). Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях:

– прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

– смерти гражданина, выдавшего доверенность;

– признания гражданина, выдавшего доверенность, недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Об отмене доверенности должен быть извещен представитель, а также третьи лица, для представительства перед которыми дана доверенность. Механизм отмены доверенностей в законодательстве отсутствует. Теоретически извещение об отмене доверенности может быть направлено по почте (в том числе электронной), телеграфу, вручено лично и т.п. На практике, как правило, в случае отмены доверенности доверителем оформляется передача соответствующего заявления (извещения, уведомления и т.п.) через нотариуса. По желанию лица, отменившего доверенность, помимо оформления самой передачи заявления, ему может быть выдано соответствующее свидетельство о передаче заявления. Экземпляр доверенности, находящийся у представителя, по возможности должен быть возвращен представляемому. На экземпляре доверенности, хранящемся в делах нотариуса, целесообразно сделать отметку об отмене доверенности.

Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было знать, что действие доверенности прекратилось.

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.

  • Им может быть только физическое лицо;
  • Оно должно быть дееспособным;
  • С российским гражданством;
  • Может быть выбран среди наследников или посторонних людей.

Исполнитель завещания, согласно ГК РФ, назначается во время составления завещания. Это личный выбор наследодателя. То есть он может и не назначать такого человека. Мнение наследников при этом роли не играет. Если завещание в будущем будет переписано, то и душеприказчика нужно назначить снова. Им может быть тот же человек, что указан в предыдущей версии завещания, или кто-то другой.

Закон разрешает назначить сразу несколько лиц, которые будут исполнять волю наследодателя по завещанию. В таком случае они делят обязанности следующим образом:

  • Совместно выполняют завещание;
  • Каждый выполняет отдельную часть завещания.

Если наследодатель не указал в завещании исполнителя, но наследники хотят его назначить, то они имеют на это право после смерти завещателя.

Исполнитель завещания, должен согласиться брать на себя эти обязанности. Если он не хочет, то имеет право отказаться. Никаких санкций со стороны закона не последует.

Если же он согласен, то это должно быть зафиксировано документально:

  • Подписью на завещании;
  • Заявлением, приложенным к завещанию;
  • Заявлением на имя нотариуса в течение месяца с момента открытия наследства;
  • Выполняя волю усопшего по факту, в течение месяца с момента открытия его наследства.

Согласиться исполнять обязанности можно, как при жизни завещателя, так и после его смерти. Если человек начал исполнение воли наследодателя, то это считается фактическим принятием им на себя обязанностей душеприказчика. И с этого момента от них отказаться уже нельзя.

Как правильно составить завещание на несовершеннолетнего: образец

Бывают ситуации, когда в процессе наследственного дела, у душеприказчика возникают причины, по которым он не может продолжать выполнять свои обязанности. Среди них:

  • Ограничение дееспособности;
  • Его исчезновение и признание судом, пропавшим без вести;
  • Тяжёлое заболевание;
  • Вынужденное долговременное отсутствие.

В этих случаях сам исполнитель завещания или родственники наследодателя должны подать заявление в суд с просьбой освободить душеприказчика от исполнения обязанностей.

Охрана и управление наследственным имуществом согласно положениям ГК РФ, осуществляется исполнителем завещания и нотариусом (п. 1 ст. 1171 ГК РФ). Причем если имущество наследуется по завещанию, исполнитель которого назначен, соответствующие полномочия нотариуса вторичны – он принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с душеприказчиком.

Более того, начиная с 1 сентября 2018г. в таких случаях не учреждается доверительное управление – доверительным управляющим наследственного имущества считается душеприказчик (п. 2 ст. 1173 ГК РФ).

Однако завещатель может конкретизировать или определенным образом ограничить это право, указав в завещании действия, которые душеприказчик обязан совершать (например, голосовать на собраниях высших органов управления организации указанным в завещании образом), или, напротив, от совершения которых душеприказчик обязан воздержаться (п. 2.1 ст. 1135 ГК РФ).

При этом исполнитель завещания не лишен возможности передавать осуществление доверительного управления третьим лицам (п. 4 ст. 1135 ГК РФ).

Поручать совершение действий, необходимых для управления наследственным имуществом, другому лицу душеприказчик сможет только в том случае, когда не имеет возможности выполнить их лично (в этом случае применяются положения п. 2 ст. 1021 ГК РФ о передаче доверительного управления имуществом). Таким образом завещателю следует заранее оценить возможности назначаемого душеприказчика и обдумать вариант с назначением исполнителем завещания юридического лица в случае, когда управление имуществом предполагает совершение множества действий в разных местах.

Возможность назначать душеприказчиком не только гражданина, но и юридическое лицо – еще одно нововведение, внесенное в ГК РФ Законом № 259-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации” от 29.07.2017г. (п. 1 ст. 1134 ГК РФ). Важно, что завещатель в любое время сможет заменить исполнителя завещания или отменить его назначение в принципе, а лицо, согласившееся быть душеприказчиком, – отозвать свое согласие (как до, так и после открытия наследства). В предыдущей редакции кодекса такое “право на отказ” прямо прописано не было.

Изменились также условия освобождения исполнителя завещания от обязанностей по инициативе наследников. Если раньше основанием для этого служило наличие обстоятельств, препятствующих исполнению душеприказчиком его обязанностей, то теперь можно отстранить только недобросовестного душеприказчика – при ненадлежащем исполнении им своих обязанностей или наличии угрозы нарушения законных интересов наследников действиями или бездействием душеприказчика (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). Напомним, освобождение исполнителя завещания от обязанностей по требованию наследников происходит в судебном порядке.

Функции контроля за осуществлением доверительного управления возложены на учредившего его нотариуса, причем контролировать исполнение управляющим своих обязанностей он должен не реже чем один раз в два месяца (п. 5 ст. 1173 ГК РФ). При выявлении нарушений нотариус может расторгнуть договор доверительного управления, потребовать отчет и назначить нового доверительного управляющего. Эксперты отмечают, что осуществление такого контроля предполагает, в частности, анализ финансовой отчетности, поэтому нотариус должен либо сам обладать знаниями в области финансового учета, либо ему придется привлекать соответствующих специалистов, и это, надо полагать, должно стать основанием для пересмотра стоимости соответствующих нотариальных услуг.

В случае назначения не одного, а нескольких управляющих (что оправданно при значительном объеме имущества либо, когда активы находятся в разных местах, особенно – в разных странах). Каждый из них обладает полномочиями по управлению наследственным имуществом, если в в договоре или завещании не указано, что эти полномочия осуществляются доверительными управляющими совместно (п. 7 ст. 1173 ГК РФ). Причем условие о совместном управлении может быть предусмотрено и в тех случаях, когда четко установлено, какой частью имущества управляет конкретный управляющий, – например, в виде запрета на отчуждение этого имущества без согласования с другими доверительными управляющими.

Нотариус перестает считаться учредителем доверительного управления с момента выдачи хотя бы одному из наследников свидетельства о праве на наследство, в котором указано имущество, являющееся предметом доверительного управления, или все имущество наследодателя (п. 8 ст. 1173 ГК РФ). Такой наследник получает права и обязанности учредителя доверительного управления и вправе прекратить его, потребовать передачи соответствующего имущества и предоставления отчета о доверительном управлении. Если требование о передаче имущества не предъявлено, договор доверительного управления автоматически пролонгируется на пять лет (максимальный срок, на который такой договор может быть заключен), и процедура прекращения доверительного управления в этом случае будет более сложной (в соответствии со ст. 1024 ГК РФ). В ситуации же, когда пятилетнего срока будет недостаточно для вступления наследников во владение наследством, что, по оценке экспертов, все же маловероятно, необходимо будет заключать новый договор доверительного управления, поскольку с 1 сентября срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им не ограничивается (согласно предыдущей редакции п. 4 ст. 1171 ГК РФ максимальный срок осуществления этой обязанности составлял девять месяцев).

Еще одно крайне важное новшество, введенное в ГК РФ Законом № 259-ФЗ, – возможность указывать в завещании в качестве наследника наследственный фонд.

Главное отличие такого фонда от иных юридических лиц, которые могут призываться к наследованию по завещанию, заключается в том, что он не существует на момент открытия наследства, а учреждается после смерти завещателя именно с целью управления имуществом последнего, полученным в порядке наследования (ст. 123.20-1 ГК РФ).

Процедура составления и нотариального удостоверения завещания, предполагающего создание наследственного фонда, имеет ряд особенностей:

● Завещание представляет собой сложный составной документ, включающий решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда и условия управления фондом, и должно быть составлено в трех экземплярах, два из которых хранятся у нотариуса, который его удостоверил (п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

● При регистрации факта удостоверения завещания в реестре нотариальных действий единой системы нотариата, предполагающей обязательное присоединение электронного образа нотариально оформленного документа (п. 35 Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата), электронные образы текста завещания, решения об учреждении фонда, устава фонда и условий управления фондом должны присоединяться отдельными файлами (письмо Федеральной нотариальной палаты от 29 августа 2018 г. № 4299/03-16-3).

Данные нововведения позволяют при оформлении прав наследственного фонда сохранить нотариальную тайну в отношении иных содержащихся в завещании распоряжений, в частности – при подаче заявления о регистрации наследственного фонда. Поэтому, хотя кодексом и предусмотрена необходимость приложения к этому заявлению только электронных образов решения об учреждении наследственного фонда и его устава (п. 2 ст. 123.20-1, п. 5 ст. 1124 ГК РФ), Федеральная нотариальная палата уточняет:

● электронные образы самого завещания и условий управления фондом в уполномоченный орган – территориальный орган Минюста России – не направляются.

Обязанность подать заявление о регистрации наследственного фонда в течение трех дней со дня открытия наследственного дела после смерти завещателя возложена на нотариуса, ведущего это дело. Причем до направления заявления он должен предложить лицам, указанным в решении об учреждении наследственного фонда в качестве единоличного исполнительного органа и членов коллегиальных органов фонда, занять соответствующие позиции и получить их согласие на вхождение в состав органов фонда (п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ).

Нотариусы рекомендуют определять способы связи с такими лицами при удостоверении завещания, в том числе путем включения контактных данных таких лиц (адрес, электронная почта, телефон) в решение о создании фонда, устав или условия управления. Это позволит нотариусу, зафиксировавшему информацию о том, каким способом он направил соответствующее предложение, доказать надлежащее исполнение своей обязанности в случае обжалования его действий по созданию наследственного фонда. Стоит иметь в виду, что при неисполнении нотариусом соответствующей обязанности кодекс позволяет создавать фонд на основании судебного решения по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).

При отказе лиц, указанных в решении об учреждении наследственного фонда, войти в состав его органов нотариус не сможет направить заявление о его создании в регистрирующий орган, а также исполнить обязанность по передаче одного из двух экземпляров завещания, которые хранятся у нотариуса, удостоверившего его, лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда (п. 5 ст. 1124 ГК РФ, ч. 6 ст. 63.2 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I; далее – Основы законодательства о нотариате).

Однако если в течение года с момента открытия наследства возможность сформировать органы фонда все-таки появится, его можно будет зарегистрировать (абз. 4 п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ, ч. 4 ст. 63.2 Основ законодательства о нотариате).

Для того, чтобы гарантировать создание наследственного фонда, эксперты советуют прописывать в решении об учреждении фонда запасные варианты состава его органов на случай отказа указанных в нем лиц от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа или членов коллегиальных органов фонда, смерти этих лиц или отсутствия возможности связаться с ними.

Несмотря на то что самым простым представляется вариант, когда для создания фонда достаточно лишь назначения директора, использовать его не рекомендуется.

Только сложная схема, предполагающая, помимо наличия директора и правления, обязательное формирование, например, попечительского совета, а также включение в устав условия о согласовании сделок с коллегиальными органами и права этих органов на отстранение директора от должности (все это возможно в силу положений ст. 123.20-2 ГК РФ), сможет обеспечить неукоснительное соблюдение устава и условий управления.

Институт душеприказчиков был официально введен в России еще в XIX веке, а известен этот термин был еще с языческих времен. Дореволюционная система законодательства даже наделяла представителей правом самостоятельно определять, соответствует ли наследник условиям для получения имущественных и денежных активов. Во многих странах мира такой вариант представительства интересов покойного оформляется не только завещательным бланком, но и специальным договором.

Завещание с подназначением наследника

Сведения об условиях завещания, в том числе о назначении душеприказчика, будут известны претендентам на наследство только после смерти наследодателя. Следовательно, чтобы найти наследнику, кто будет исполнять волю покойного, нужно обращаться в нотариальную контору, где ведется производство. Гражданин, которому передаются активы по завещанию, будет взаимодействовать с душеприказчиков на всех стадиях наследственного дела, в том числе после выдачи нотариусом свидетельства.

Завещатель вправе сам решить, кто будет исполнять его волю после кончины. Выбрать душеприказчика можно среди наследников, родных и близких лиц. Также указанные услуги оказывают профессиональные специалисты в сфере наследования, юристы, адвокаты, консалтинговые компании.

Для того чтобы стать душеприказчиком, нужно согласовать с наследодателем условия исполнения документа, обговорить размер и порядок выплаты вознаграждения. После соблюдения таких формальностей нужно дать письменное согласие. Завещатель вправе в любой момент сменить лицо, которое будет заниматься исполнением его воли, в том числе без предварительного уведомления первоначального душеприказчика.

Перечень полномочий душеприказчика дается в ст. 1135 ГК РФ. Наследодатель вправе сокращать указанный список по своему усмотрению. Если ограничения отсутствуют, исполнитель пользуется следующими правами:

  • получать от лиц, у которых фактически находятся оставленные ценности, имущество для передачи наследникам;
  • совершать от имени правопреемников действия, необходимые для сохранения имущества;
  • передавать наследникам причитающиеся им ценности в соответствии с волеизъявлением наследодателя;
  • требовать от правопреемников исполнения условий, обозначенных умершим для вступления в наследство.

Из ст. 1136 ГК РФ следует, что душеприказчик имеет право возместить все расходы, понесенные в рамках исполнения своих функций, из наследственной массы. Если в завещание включен пункт о вознаграждении, исполнитель получает оговоренную документом сумму за оказанные услуги.

Правомочия душеприказчика одновременно являются его обязанности. Основная задача этого лица – обеспечить переход имущества наследникам в строгом соответствии с волеизъявлением умершего гражданина.

Душеприказчик обязан предпринять все усилия, чтобы имущество оставалось в целости и сохранности, не попало в руки злоумышленникам. Например, это установка замков, помещение наличности в банковскую ячейку, опечатывание квартиры и т.д. Если ценности физически находятся у третьих лиц, исполнитель совершает необходимые действия для их получения.

Если исполнитель завещания, указанный завещателем, не исполняет возложенные функции, наследники вправе привлечь его к ответственности по нормам главы 25 ГК РФ. Если в действиях исполнителя прослеживается состав преступления, на него накладывается наказание по УК РФ.

Совершение завещания и общие правила касающиеся формы и содержания

Речь об освобождении от обязанностей ведется исключительно в отношении лиц, фактически ставших душеприказчиками. Если завещатель жив или выбранный исполнитель не дал письменного согласия, этот термин не применяется.

Чтобы прекратить полномочия исполнителя, подается иск в районный суд по месту открытия наследства. С заявлением вправе обратиться наследники умершего или сам душеприказчик.

В действующем законодательстве не предусмотрен перечень оснований, по которым душеприказчика отстраняют от должности. Истец обязан доказать, что исполнитель более не в состоянии исполнять возложенные на него функции (например, из-за переезда в другую местность, возникшей недееспособности, слабости здоровья). Если суд сочтет приведенные аргументы достаточно убедительными, он снимет с ответчика ранее порученные ему обязанности.

У такого завещания есть неоспоримые плюсы:

  • Малолетний преемник бескорыстен и не настолько заинтересован в материальных благах. Он не пожелает избавиться от благожелателя, чтобы ускорить вступление в наследство. Это и бессмысленно, ведь управлять собственностью он сможет лишь после 18 лет.
  • Гражданин сам решает, какое имущество и кому отойдет, за исключением обязательных долей. Унаследовать имущество могут несовершеннолетние дети и внуки, а также братья, сестры, племянники и другие родственники. Внебрачные дети тоже имеют права на наследство, если отец признал сына или дочь, он записан в свидетельстве о рождении ребенка и у ребенка отчество от его имени. Наследовать могут также усыновленные и неродные дети, если они были на иждивении не менее года. Для каждого устанавливается доля или указывается конкретное имущество. Несовершеннолетние граждане имеют право наследования движимых и недвижимых объектов, в законе не установлено ограничений по возрасту. Наследуемая собственность может причитаться даже еще нерожденным детям. Документ сохраняет законную силу после счастливого завершения беременности. Но, есть ограничения, его можно составлять только после зачатия и если этому есть письменное подтверждение.
  • Наследодатель может оставить все типы собственности: жилую площадь, ценные бумаги, машину, интеллектуальную собственность. Например, завещая квартиру или другую жилую собственность, завещатель может позаботиться, чтобы ребенок не остался без крыши над головой, защитить его от других претендентов на недвижимость. Принимают наследство родители, действуя от имени ребенка. Если родителей нет, или они лишены прав, то эти обязанности выполняет опекун.
  • Органы опеки контролируют сохранение недвижимости и денежных средств малолетнего гражданина. Следят, чтобы не ущемлялись его права и интересы. Законодательство установило ряд ограничений при распоряжении его имуществом. Законный представитель ребенка не может отчуждать, дарить завещанное несовершеннолетнему, если ООП не дали своего согласия, если это нарушает его права. Так, родителям разрешат продать квартиру, полученную в наследство сыном, чтобы купить другую жилплощадь.
  • Документ не облагается налогами (не считая НДФЛ). Вступление в права нового собственника требует меньших расходов.
  • Такой завещательный документ поможет сохранить для несовершеннолетнего собственность, если у взрослых наследников большие долги и есть риск потерять все для их погашения. Или если есть угроза, что совершеннолетние не будут правильно управлять завещанным (из-за вредных привычек, как алкоголизм, наркомания или игромания).

Остальные родственники и прочие получатели имущества (родные дяди и тети, а также люди, которые проживали с умершим не менее пяти лет до открытия наследства) все равно должны будут уплатить 5% от суммы, а наследники-иностранцы — 17%. Зато оформить завещание или зарегистрировать права наследования на движимое и недвижимое имущество теперь можно не только у нотариуса. Соответствующие полномочия, согласно тому же закону, получают и органы местного самоуправления. Эксперты разошлись в оценке нововведения: с одной стороны, государство пытается сделать более дешевой и доступной процедуру оформления наследства, с другой, влияние «человеческого фактора» остается. «Давно надо было отменить налог с наследства, это неправильно, когда внук должен платить за дом, который ему достался от бабушки. И что отменена обязательная оценка — это плюс, сельчане не будут платить лишние 500 грн.

  • Дети неопытны и наивны, поэтому ими легко манипулировать. Высок риск, что они попадут под влияние мошенников, их могут обмануть даже недобросовестные опекуны. Нередки случаи сговора между ООП и легальными представителями преемника.
  • Несовершеннолетнему могут оставить обременительное наследство, например, имущество с огромными долгами, с договорными обязательствами, залогами. Или с непомерными обязательствами. В этом случае лучше добровольно от него отказаться, ведь с имущественными правами к нему переходят и обязанности.
  • Завещательный акт может быть оспорен в суде другими родственниками. Это можно сделать при определенных условиях: если будет доказано, что завещатель был в неадекватном состоянии, недееспособным, действовал под принуждением, или если документ оформлен неправильно. Поэтому необходимо уделять особое внимание на правильность его составления. Даже маленькие неточности могут послужить основанием чтобы оспорить акт в суде.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *