Мать за детей не вступает в наследство

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Мать за детей не вступает в наследство». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

Какие права есть у наследников

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Как исключить родителей из числа наследников?

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).

Мать вправе завещать свое имущество любым лицам, в том числе, не родственникам. При этом она может указать в документе, какой вид собственности отходит конкретно каждому наследнику. В этом случае ее воля должна быть выполнена нотариусом, за исключением одного условия.

Ее несовершеннолетние дети, а также взрослые, но нетрудоспособные в силу инвалидности, имеют право получить обязательную долю наследства. Кроме того, на ее выделение вправе претендовать ее родители-пенсионеры, или инвалиды, не достигшие пенсионного возраста, а также иждивенцы, которых она содержала при жизни, независимо от степени родства. Обязательным наследникам выделяется ½ часть имущества, которое они могли бы получить в наследства после смерти матери без завещания.

Нетрудоспособные иждивенцы делятся на две категории.

⦁ Родственники, входящие в какую-либо очередь наследников (ст. 1142–1145 ГК РФ), в том числе наследующие по представлению (например, внуки).

⦁ Лица, не связанные с умершей гражданкой родственными отношениями, но проживающие с ней вместе в течение года перед ее смертью.

Факт иждивения необходимо доказать документами (оплата питания, учебы, покупка лекарств и так далее). В случае недостаточности этих доказательств для нотариуса, иждивение придется доказывать через суд, в том числе с привлечением свидетелей.

На практике чаще происходит наследование в порядке закона, чем по завещанию. В этом случае дети входят в 1-ю очередь наследников. Кроме них, в первоочередном порядке наследство получают нетрудоспособные родители и законный супруг умершей матери. Имущество между всеми участниками призываемой очереди делится в равных долях.

Любой наследник вправе отказаться от положенной ему доли без всяких условий либо в пользу какого-то из наследников.

В наследственную массу входит только та собственность, которая принадлежит лично матери. В том числе унаследованная от своих родителей или других родственников, подаренная ей или приобретенная до вступления в брак. Вдовец имеет право выделить половину совместного имущества, нажитого в браке, еще перед разделом наследства (но только из имущества, приобретенного в браке).

Важно! Дети сохраняют право наследования за родителями, лишенными родительских прав. В свою очередь, сами родители лишены права наследовать за такими детьми.

Ребенок, мать которого была ограничена в родительских правах, или лишена их, сохраняет возможность получения наследства после ее смерти, если он не был усыновлен другой женщиной. Если дети находятся на попечении, опекун вправе подать нотариусу заявление от имени несовершеннолетнего ребенка о принятии наследства после матери и выдаче свидетельства о праве на него.

Согласно ст. 1147 ГК РФ, усыновленные дети приравниваются в правах с родными детьми умершей усыновившей их женщины. При этом по общему правилу они утрачивают возможность наследовать за биологической матерью, поскольку все родственные отношения между ними прекращаются.

Из этого правила есть исключение. Если усыновителем является одинокий мужчина, а в решении суда по ходатайству матери ребенка внесено положение о сохранении родственных отношений между нею и ребенком, он вправе претендовать на наследство после смерти матери.

Важно! Ребенок, попавший в приемную семью, находится под опекой приемных родителей. Поэтому он не приобретает права наследовать за приемными родителями, в том числе сохраняя возможность получить наследство после умершей родной матери.

На практике случаются ситуации, когда ребенок получает наследственные права одновременно по линии биологической матери и мачехи. Например, он проживает с родным отцом и его второй супругой. При этом отец не лишал родную мать родительских прав, и соответственно мачеха не могла усыновить ребенка. Это решение принимается осознанно, чтобы в наследство после смерти матери без завещания, ее квартира досталась ребенку.

Что касается жилых помещений, здесь действует еще одно правило. Если на одной площади с умершей матерью проживал наследник, не имеющий своего жилья, он приобретает преимущественное право на это жилое помещение. Другим претендентам он выплачивает эквивалентную денежную компенсацию.

После смерти родного отца, или усыновившего детей по решению суда, они являются наследниками 1-ой очереди на оставленное им имущество. Все, что было сказано выше о получении наследства после смерти матери, справедливо и по отношению к отцу. Но если родственные отношения между матерью и детьми неоспоримы, то оформление наследства после смерти отца без завещания часто осложняется вопросом установления отцовства.

Если запись об отце в свидетельстве о рождении присутствует, то у детей-наследников проблем не возникает. Однако когда в графе отец стоит прочерк, факт отцовства можно установить только в судебном порядке. В настоящее время для этого чаще всего используются данные генетической экспертизы.

И если отцовство в законном порядке установлено, то ребенок, родившийся от родителей, не состоящих в браке между собой, и его отец имеют такие же взаимные права и обязанности, как и при рождении ребенка в законном браке. В том числе, право наследовать друг после друга в качестве наследников первой очереди.

О существовании таких детей (потенциальных наследников 1-ой очереди) своего умершего супруга и отца, часто не подозревают законные супруги и дети наследодателя, также являющиеся наследниками первой очереди.

Совершеннолетние дети, и достигшие 14 лет, вправе самостоятельно обратиться к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. В последнем случае для этого требуется письменное согласие законного представителя или опекуна. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти отца. В случае пропуска установленного срока придется отстаивать свои права на наследство через суд.

Найти нотариуса, ведущего наследственное дело можно через официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. В разделе «Поиск наследственных дел» нужно ввести ФИО умершего отца и система поиска выдаст фамилию и адрес нотариуса, оформляющего наследство. Если дело еще не заведено, наследник может обратиться с заявлением в любую нотариальную контору по месту жительства отца.

При первом обращении к нотариусу достаточно представить свой паспорт и сведения о смерти. Он разъяснит, какие документы нужно представить в течение полугода, пока ведется наследственное дело, для оформления свидетельства о праве на наследство.

По действующему законодательству внуки прямо не входят ни в одну из очередей наследования. Они получают право на наследство бабушки только в случае смерти своих родителей, которые по закону и являются наследниками первой очереди. Эта процедура называется — наследование по представлению. Другими словами, при разделе наследства они представляют своего умершего родителя и получают его долю имущества.

Оформление наследства после смерти родственника (матери, отца, бабушки, дедушки) производит нотариус по заявлению заинтересованных наследников. Каждый из них может обратиться в нотариальную контору самостоятельно, независимо от других претендентов. Подать заявление о принятии наследства необходимо в течение 6 месяцев после смерти родственника. При пропуске срока, его придется восстанавливать в судебном порядке, и это достаточно сложно.

Наследственное дело вправе открыть любой нотариус, работающий в городе или поселке, где проживало умершее лицо. Например, Москва — это один нотариальный округ, и можно обратиться в любую нотариальную контору, независимо от округа. Если наследодатель постоянно жил за границей и не имел регистрации в России, необходимо найти нотариуса по месту расположения наследуемой недвижимости.

Наследство после смерти родственника

В соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ этот период составляет шесть месяцев. По общему правилу данный срок начинает исчисляться с того момента, как наследодатель умер, как правило, эта дата указана в свидетельстве о смерти.

Законодательство РФ не устанавливает отдельный срок для вступления в наследство по закону и по завещанию.

Поскольку по наследству переходит не только имущество наследодателя, но и его долги, по мнению законодателя, данный период времени является достаточным для того, чтобы кредиторы умершего имели возможность предъявить иск его наследникам.

По всем вопросам вы можете обратиться к нашим юристам. Они помогут соблюсти все сроки и правила при вступлении в права наследника, а при необходимости — признать претендента на имущество покойного недостойным и лишить его права на вещи или недвижимость.

Необходимо понимать ситуацию, как будет происходить наследование, по закону или по завещанию. Конечно родители имеют полное право наследовать после ребенка, но как и в любых правовых вопросах здесь имеются свои нюансы и тонкости. Да родители несомненно это наследники первой очереди и вступить в наследство по закону они имеют полное право, но что же если ребенок оставил завещание?

Если ребенок оставил завещание и родители указаны в завещании в качестве наследников, то конечно же родители имеют право вступить в наследство той доли которая им завещана. Если ребенок оставил завещание но родители в нем не указаны, то в такой ситуации конечно претендовать на наследство родителям не стоит, ведь наследодатель вправе распоряжаться своим имуществом самостоятельно и к тому же ни кто не отменял свободу завещания, статья 1119 ГК РФ, которая говорит о том, что завещатель имеет право завещать свое имущество любым лицам.

Но если родители не были указаны в завещании, однако на день смерти они были не трудоспособными, то они имеют право на обязательную долю в наследстве, статья 1149 ГК РФ. Обязательная доля в наследстве полагается несовершеннолетним и нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным родителям, нетрудоспособному супругу и нетрудоспособным иждивенцам которые не были указаны в завещании. Обязательная доля значит, что лица которые имеют на нее право по закону, но не были указаны в завещании и были не трудоспособными, имеют право наследовать не менее половины той части наследства, которая бы им полагалась по закону.

То есть к примеру родители наследодателя были на день смерти нетрудоспособными, наследодатель оставил завещание в которое не внес родителей, но родителя это наследники первой очереди и если бы не было завещания, они был имели право вступить в наследство, а так как они не указаны в завещании и нетрудоспособны, то они имеют право на обязательную долю в наследстве. Наследодатель завещал квартиру своему ребенку и супруге, 50 на 50. Квартира была куплена до брака и значит была не общая с супругой, поэтому супруга не имеет право на супружескую долю в имуществе и поэтому квартира достается им по завещанию половина ребенку и половина супруге. Родители наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве и получается, что наследников по завещанию 2 и лиц имеющих право на обязательную долю в наследстве 2. По закону обязательная доля, это не менее половины доли которая бы причиталась наследникам по закону, то есть если бы супруга, ребенок и родители наследовали по закону, то всем бы досталась 1/4 от квартиры. Но если родителям положена обязательная доля в наследстве, то они наследуют не менее половины того, что бы им причиталось по закону, а им бы причиталось на двоих 1/2 квартиры, то при обязательной доле в наследстве их доля уменьшится до ¼, то есть каждому родителю по 1/8 квартиры минимум. И теперь доли распределятся следующим образом 1/3 ребенку, 1/3 супруге и по 1/8 каждому родителю. Вот что значит обязательная доля в наследстве.

Родители не могут наследовать после своих детей, если они были лишены родительских прав в судебном порядке и не были восстановлены в правах на день открытия наследства, пункт 1 статьи 1117 ГК РФ.

Если не было завещания, то родители являются наследниками первой очереди на основании пункта 1 статьи 1142 ГК РФ. На основании пункта 2 статьи 1141 ГК РФ, наследники одной очереди наследуют в равных долях, то есть если к примеру наследниками были супруга, ребенок, мать и отец, по закону они наследуют каждый по 1/4 имущества наследодателя, к примеру по 1/4 квартиры, если в квартире нет супружеской доли жены, так как супружеская доля равна 50% от всего совместно нажитого имущества, то половина сразу переходит жене это ее законная доля, а между 4 наследниками делится только вторая половина скажем квартиры, то есть жена сразу же получает половину совместно нажитого имущества и становится наследником первой очереди доли мужа, то есть у жены после смерти мужа остается половина квартиры (совместно нажитого имущества) и делится между наследниками вторая половина, то есть и жена и родители и ребенок получат по 1/5 в квартире. Вот такая арифметика.

Помните, что срок принятия наследства составляет 6 месяцев со дня смерти наследодателя, если пропустить данный срок, то восстановить его можно только в судебном порядке и только в случае если у вас были уважительные причины которые послужили пропуском данного срока.

Что бы принять наследство вы должны обратиться до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства к нотариусу уполномоченному выдавать свидетельства о праве на наследство, обращение должно происходить по месту открытия наследства. Обращение происходит с заявлением о принятии наследства и паспортом гражданина РФ, на этапе подачи заявления больше никаких документов не потребуется.

Заявление о принятии наследства можно составить самостоятельно и прийти к нотариусу уже с готовым, либо нотариус окажет вам содействие в составлении данного заявления. Заявление о принятии наследства может быть направлено по почте, но в таком случае, подпись лица принимающего наследство, в обязательном порядке должна быть засвидетельствована другим нотариусом. При подаче заявления лично нотариусу по месту открытия наследства, засвидетельствование подписи не требуется, личность устанавливается на основании паспорта гражданина РФ.

Далее вам необходимо будет подготовить необходимые документы для получения свидетельства о праве на наследство. Нотариус должен вам разъяснить, какие документы и сведения вы должны предоставить для получения свидетельства о наследстве.

Самыми основными документами являются:

  • Документ подтверждающий факт смерти наследодателя (свидетельство о смерти);
  • Документы при помощи которых возможно подтвердить родство с наследодателем. Это может быть свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справки из органов ЗАГС об изменении фамилии, можно предоставить копи, при этом нотариальное заверение копий не требуется.

Вообще самыми основными документами являются документы подтверждающие родство с наследодателем и это может быть не один документ, а сразу несколько, нужен документ где наследодатель будет указан одним из родителей наследника, но порой как наследодатель так и наследник могут не один раз поменять фамилию, поэтому нужно будет собрать не мало справок в таком случае.

На основании статьи 22 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», лицо принимающее наследство обязано оплатить государственную пошлину, а точнее пошлина уплачивается за выдачу свидетельства о праве на наследство. Государственная пошлина рассчитывается из стоимости наследственного имущества, поэтому для того, что бы рассчитать данную государственную пошлину, необходимо знать стоимость наследственного имущества, а для того, что бы узнать стоимость нередко приходится привлекать оценщика, который сможет оценить стоимость имущества для нотариуса.

Размеры государственной пошлины следующие:

  • Супругу, детям (родным и усыновленным), родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя государственная пошлина уплачивается в размере 0,3% стоимости наследственного имущества но не более 100000 рублей;
  • Другие наследодатели уплачивают государственную пошлину в размере 0,6% стоимости наследственного имущества но не более 1000000 рублей.

Но есть категория лиц, который освобождаются от уплаты государственной пошлины, это несовершеннолетние дети наследодателя и те лица, которые на день смерти проживали совместно с наследодателем и продолжают проживать в его квартире после его смерти.

После предоставления всех необходимых документов подтверждающих родство, уплаты государственной пошлины, нотариус по истечении 6 месяцев обязан выдать свидетельство о праве на наследство.

Данное свидетельство является документом на основании которого вы имеете право переоформить на себя все движимое и недвижимое имущество наследодателя, свидетельство о праве на наследство является основанием для обращения в регистрационную палату и получения свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество, а так же вы можете обратиться в органы ГИБДД и переоформить автомобиль наследодателя на себя на основании свидетельства о наследстве.

Надеюсь статья была полезна для вас и вы узнали о своих правах немного больше.

Ежедневно посетители сайта и клиенты нашей компании задают вопросы юристам и адвокатам, и мы с радостью даем на них подробные ответы. Если у вас есть вопрос, вы хотите проконсультироваться или заручиться поддержкой юриста, вы всегда можете написать нам в чат, или позвонить по номеру указанному на сайте (он бесплатный). Мы в любое время готовы проконсультировать вас и оказать квалифицированную юридическую помощь. Возможно вы найдете нужную информацию среди вопросов.

Первоочередные наследники определяются ст.1142 Гражданского кодекса РФ (далее – также «ГК РФ»).

Ими являются:

  • родители (кроме тех случаев, когда они были лишены родительских прав);
  • дети (любых возрастов);
  • супруг (с которым покойный состоял в официально зарегистрированном браке и такой брак на момент смерти расторгнут не был).

Если все наследники первого круга наследования живы, не являются лицами недостойными и от вступления в наследство не отказывались, то все они получат равные доли.

Мать, как наследник первой очереди, тоже получит часть наследства сына.

Важно отметить, что если мужчина был женат, то их совместное с женой имущество будет разделено пополам, согласно нормам ст.1150 ГК РФ. Одна часть останется у жены, а вторая часть имущества будет включена в наследственную долю для перераспределения между наследниками.

Если у мужчины на момент его смерти были живы мать и отец, а также была официальная жена, тогда все его имущество будет поделено между ними в пропорции по 1/3 каждому.

В том же случае, если покойный оставил завещание, то имущество будет распределяться по его условиям.

В завещании можно предусмотреть любых наследников, однако свобода завещательной воли будет ограничена императивными нормами ст.1149 ГК РФ, согласно которым, вне зависимости от того, кто указан в завещании, часть наследства должны получить обязательные наследники.

Согласно ГК РФ к числу таких наследников относятся:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (как родные, как и усыновленные);
  • нетрудоспособные родители (в т.ч. усыновители) и переживший супруг;
  • иные нетрудоспособные иждивенцы, что находились на иждивении покойного, по крайней мере, год до смерти.

Завещатель мог указать, что наследство получают только его жена и отец. В завещании не требуется оказывать причины, которые побудили его составителя очертить круг наследников именно в таком составе, равно, как не обязан он будет указывать и причины лишения наследства матери.

Если завещание будет составлено именно таким образом, то отец и жена завещателя получат по ½ доле наследства.

А вот если мать завещателя будет являться нетрудоспособной (в силу возраста или инвалидности), то она получит часть наследства в качестве обязательного наследника.

Согласно закону, обязательный наследник должен получить как минимум половину от того, что причиталось бы ему при наследовании по закону.

Чтобы принять наследственное имущество можно поступить двумя способами:

  • принять наследство фактически (пользоваться как своим, охранять имущество от посягательств третьих лиц, погашать долги наследодателя);
  • осуществить официальную процедуру принятия наследства через нотариуса.

Первый вариант принятия не всегда возможен, например, если есть иные наследники, и не всегда оправдан. Если наследственное имущество составляет, в числе прочего, недвижимость, то фактически его принять для того, чтобы именоваться его собственником, мало.

Недвижимость требует процедуры регистрации права в органах Росреестра, а чтобы произвести перерегистрацию с покойного на наследника, потребуется подтверждающий документ – свидетельство о праве на наследство.

Чтобы такое свидетельство получить, необходимо в течение полугода с момента смерти обратиться к нотариусу (по месту последней регистрации усопшего) и подать заявление о принятии наследства.

Иные лица, которые претендуют на наследственное имущество, должны сделать то же самое.

Если мать будет единственным наследником первой очереди, то все имущество сына достанется ей.

Сможет ли мать распоряжаться недвижимостью, если срок для обращения к нотариусу был пропущен?

Да, сможет, но только после обращения в суд с иском о признании права на фактически принятое наследство.

Важно помнить, что по наследству переходит не только имущество, но и долги. Чтобы не платить по долгам, единственный вариант – отказать от вступления в наследство. От долгов отдельно оказаться, к сожалению, нельзя – или полный отказ, или полное принятие.

Заявление об отказе можно оформить у того же нотариуса, у которого производится приятие наследства.

Об имуществе наследодателя

В наследственную массу включается все имущество, которым покойный владел на праве собственности, с учетом особенностей разделения имущества супругов, о чем уже упоминалось выше.

Право собственности на недвижимость подтверждается записью в Росреестре. Транспортные средства должны быть зарегистрированы в ГИБДД.

Чтобы их переоформить, необходим подтверждающий права на наследство документ.

Это же правило будет касаться денежных средств, находящихся на депозитных счетах в банках.

Кроме того, по наследству переходят и доли владения в уставном капитале юридических лиц. Если это акционерное общество, то изменить запись о владельце необходимо у держателя реестра акционеров – регистратора. Основанием будут являться все тот же документ о праве на наследство, которое выдает нотариус.

Если не произвести обращение к нотариусу, проблем не возникнет только с мелким движимым имуществом, а чтобы распоряжаться всем вышеперечисленным, нужно будет обращаться в суд.

Для того чтобы не иметь впоследствии никаких проблем с наследственным имуществом, лучше всего сразу получить свидетельство о праве на него, обратившись к нотариусу с заявление о вступлении в наследство.

Заявление должно быть подано в течение 6 месяцев со дня кончины наследодателя. Если этот срок пропустить, то придется обращаться в суд.

Необходимый пакет документов

К заявлению, подаваемому в нотариальную контору, необходимо приложить подтверждающие документы, помимо документа, идентифицирующего личность самого заявителя:

  • свидетельство о смерти гражданина;
  • документы о подтверждении родства с покойным (если умер сын, то подтверждать необходимо свидетельством о рождении).

Нотариус открывает наследственное дело, а также сообщает, какой комплект дополнительных документов должен собрать наследник, чтобы подтвердить свои права на наследственную долю.

Это могут быть свидетельства о праве собственности на недвижимость, ПТС, выписки из ЕГРН, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и прочие документы.

Когда вся документация будет собрана, необходимо снова осуществить визит в нотариальную контору. На основании полученных документов нотариус подготовит свидетельство, подтверждающее права наследников на имущество покойного.

За выдачу свидетельства необходимо оплатить госпошлину (если нотариус частный, то не госпошлину, а нотариальный тариф).

Мать, получающая наследство сына, должна будет оплатить 0,3% стоимости наследства, но не больше 100 000 рублей.

Если бы наследство получали более дальние родственники, то сумма оплаты была бы выше.

Наследственный договор – это особый вид завещания, который заключается между собственником имущества и его наследником. Если традиционное завещание не согласовывается с наследниками и оформляется без их согласия, то наследственный договор может быть оформлен только с согласия наследника.

Например, у владельца имущества есть ряд распоряжений на случай своей смерти. Безусловно, их можно изложить и в своем завещании. Но гарантировать их исполнение никто не может.

Заключение наследственного договора может гарантировать завещателю исполнение его условий. Наследник соглашается на их исполнение еще при жизни.

Договор заключается в письменной форме и заверяется нотариусом. Документ готовится в 3 экземплярах (наследодателю, наследнику, нотариусу).

Еще одним важным отличием наследственного договора от завещания является то, что завещание можно изменить в любой момент. Это не нужно оговаривать с наследниками, спрашивать их мнение или разрешение. Изменить или расторгнуть наследственный договор можно только с взаимного согласия сторон или через суд.

Пример У Матвея диагностировали агрессивную форму рака. Он был единственным учредителем ООО. Наследником первой очереди у него была мать. В силу возраста женщина не могла сама заниматься бизнесом, но Матвей хотел, чтобы его ООО продолжило работать и после его смерти. Он заключил наследственный договор с двоюродным братом. В случае смерти Матвея предприятие полностью переходило к двоюродному брату, который ежемесячно должен платить матери Матвея по 50 000 р. На наследственный договор распространяются все требования к гражданско-правовым договорам. Поэтому, если брат Матвея не станет исполнять свои обязанности по перечислению денежных средств, женщина может обратиться в суд, чтобы взыскать с него деньги и неустойку в судебном порядке.

Существует 2 способа вступления в наследство:

1.Фактически. В течение 6 месяцев с момента гибели покойного наследник может взять и использовать имущество покойного, въехать в его квартиру и жить в ней, оплачивать коммунальные платежи, погасить долг покойного, забрать долг, который предназначался наследодателю или просто забрать имущество и хранить у себя.

В соответствии с ГК – это способ вступления в наследство. Моя свекровь так 18 лет дом после смерти мужа не оформляла. Жила и все. А в прошлом году пошла и оформила документы. Это считается фактическим вступлением в наследство. Если на наследство претендует несколько человек и существует вероятность споров, то рекомендуется сохранять все чеки, квитанции об оплате, договоры на проведение ремонтных работ, дабы в случае судебного спора подтвердить фактическое вступление в наследство.

ПримерПосле смерти Владимира наследниками первой очереди были жена и двое детей. Дети были несовершеннолетние, а супруга не знала о необходимости оформления наследства. Поэтому они продолжали жить в доме, принадлежавшем покойному, оплачивали счета, проводили ремонт. А брат Владимира обратился к нотариусу и оформил права на дом, как наследник второй очереди. Супруге Владимира пришлось обращаться в суд, чтобы доказать фактическое вступление в наследство в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей. Суд удовлетворил требования истицы, так как она предъявила квитанции о закупке угля, дров, оплате электроэнергии, что доказало ее фактическое принятие наследства.

Но даже при отсутствии других претендентов, это способ далек от идеала. Наследник может пользоваться имуществом, но не сможет его продать, подарить, сдать официально в аренду. Для этого нужны правоустанавливающие документы. Чтобы их получить, придется обращаться в нотариальную контору.

2.Через нотариуса. Если наследник получает свидетельство на наследство через нотариуса, то он становится официальным владельцем имущества покойного. При помощи свидетельства он может переоформить все объекты собственности на свое имя. Это дает ему право использовать имущество, сдать в аренду, продать или подарить. При получении наследства рекомендуется использовать этот вариант.

Краткий алгоритм вступления в наследство через нотариуса:

  • Сбор документов.
  • Обращение в нотариальную контору.
  • Проведение оценки имущества.
  • Оплата госпошлины.
  • Получение свидетельства о правах на наследство.
  • Переоформление имущества в собственность.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

В процессе вступления в наследство необходимо подготовить несколько пакетов документов:

  • Для открытия наследственного дела.
  • Для получения свидетельства о правах на наследство.

Рассмотрим, что они должны включать.

Свидетельство о правах на наследство – это правоустанавливающий документ, который подтверждает переход прав на имущества покойного к его наследнику. Оно выдаётся через 6 месяцев после гибели собственника по заявлению наследника.

Существуют следующие виды свидетельств:

1) В зависимости от количества наследников, указанных в документе:

  • Общее для всех наследников. Самый выгодный вариант, так как наследники выплачивают правовые и технические услуги за подготовку свидетельства только за 1 экземпляр. С другой стороны, единый документ на всех правопреемников – это неудобно. Его придется предъявлять в оригинале в каждый орган для перерегистрации имущества, а также при продаже или сдаче в аренду этого имущества. На практике такой вариант подходит, если наследниками являются мать и несовершеннолетние дети.
  • Отдельное (индивидуальное) для каждого наследника. В этом случае каждый наследник платит полную стоимость свидетельства самостоятельно, поэтому личные расходы на оформление наследства увеличиваются. Но рекомендуется использовать этот вариант, чтобы хранить свой документ самостоятельно и не зависеть от других наследников.

2) В зависимости от объема имущества в документе:

  • Генеральное. На все наследственное имущество. В свидетельстве перечисляется наименования объектов, которые перешли к наследнику, и доли в праве собственности.
  • Специальное. На отдельный объект наследственного имущества. По желанию наследника нотариус может сделать отдельное свидетельство на любой из объектов наследства или на каждый из них. Но придется заплатить за каждый экземпляр в полном объеме.

Как правоустанавливающий документ, свидетельство нужно хранить и никому не отдавать.

Чтобы наследник мог распоряжаться имуществом, оно должно быть записано на его имя в уполномоченном органе. Основанием для переоформления является свидетельство о правах на наследство или решение суда о признании права собственности в порядке наследования. Наследник официально становится владельцем имущества с момента внесения изменений в соответствующий реестр.

Перерегистрация происходит:

  • Недвижимости – в Росреестре;
  • Транспортных средств – в ГИБДД;
  • Акций – у держателя реестра акционеров;
  • Предприятий – в УФНС;
  • Оружия – в МВД по месте регистрации наследника.

Перед обращением в уполномоченный орган нужно оплатить госпошлину за регистрацию имущества.

Ее размер зависит от вида имущества:

  • жилое помещение – 2 000 р. (для граждан) и 22 000 р. (для предприятий);
  • земельный участок – 250 р.;
  • транспортное средство – 850 р., с заменой номерных знаков – 2 850 р.;
  • оружие – 50 р. (за каждый предмет).

При государственной регистрации прав на недвижимость наследники могут подать документы через нотариуса. Для этого необходимо написать заявление и оплатить госпошлину. Нотариус направляет документы на регистрацию в электронном виде. Эта услуга оказывается бесплатно.

Но выгоднее подать заявление на перерегистрацию недвижимости через Госуслуги. Портал предоставляет скидку на госпошлину в 30%. Для других видов имущества такая скидка не предусмотрена.

Может ли быть мать наследником скончавшегося сына?

При составлении завещания наследодатель может лишить любых родственников права на наследство и отдать его совершенно чужим лицам. Но они могут с этим не согласиться и попытаться оспорить свои права в суде.

Причинами для этого могут быть:

  • завещание составлено с грубыми ошибками.
  • Оно оформлено под давлением со стороны, а не добровольно.
  • Документ составлен недееспособным человеком, который не осознавал своих действий. Это запрещено законом.
  • Среди предметов завещания присутствует имущество, которым завещатель не владеет.

Важно! Завещательный документ может быть оспорен полностью или частично. Для обращения в суд необходимо написать заявление, и указать в нём причину необходимости пересмотреть дело. Также нужно представить документы, которые послужат доказательством.

Это могут быть:

  1. показания свидетелей.
  2. Результаты экспертизы, проведённой посмертно.
  3. Справки о задолженности по алиментам.
  4. Любые другие документы и справки из учреждений, которые подтвердят причину пересмотра завещания.

Оспорить завещание в суде довольно трудно, нужно предоставить множество доказательств его незаконности. Но если на это есть серьёзная причина, то стоит попробовать.

  • Если супруги не регистрировали свои отношения официально, то трудно будет доказать в суде право наследования одним из них, но сделать это возможно. Для этого надо представить неоспоримые доказательства того, что пара проживала совместно и приобретала имущество общими силами. В этом помогут показания соседей и других родственников, наличие чеков из магазинов.
  • Если умер один из кровных родителей усыновлённого ребёнка, то наследовать за ним он не имеет права. Исключение составляют случаи, когда по решению суда ребёнок сохранил связи с родными родителями или одним из них. Приёмный ребёнок может наследовать имущество после смерти своего усыновителя.
  • Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя могут претендовать на наследство, если они находились на иждивении не менее года, и всё это время проживали с ним.

В случае смерти матери порядок распределения наследственных долей определяется тем, каково основание такого правопреемства. По законодательству Российской Федерации к основаниям наследования относятся закон и завещание, причем, как правило, оба эти основания являются взаимоисключающими. Таким образом, если мать перед смертью успевает распорядиться нажитым, составив завещание, то ее законные наследники даже могут остаться без того, на что они рассчитывали.

Ниже рассмотрены два варианта наследования за матерью: по закону и по завещанию.

Завещание – односторонняя сделка, которая совершается человеком для того, чтобы создать какие-либо права и обязанности для своих правопреемников. Такая сделка может совершаться только одним гражданином (но не двумя или более); она всегда является личной (не допускается завещать имущество через представителя) и совершается полностью дееспособным человеком.

Получение от матери дома имеет определенные особенности. В частности, необходимо собрать правоустанавливающие документы не только на дом, но и тот земельный участок, на котором он находится. Для исчисления госпошлины за выдачу свидетельства необходимо произвести оценку дома. Наследующий вправе указать инвентаризационную, кадастровую или рыночную его стоимость (как правило, указывается та цена, которая ниже).

После получения наследственного свидетельства необходимо перегистрировать дом на имя нового собственника. Сделать это можно в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В среднем оформление занимает 30 дней. После получения свидетельства о госрегистрации права наследующий сможет считать себя полноправным собственником дома.

При получении от матери квартиры, как правило, возникает гораздо больше сложностей и проблем, чем при наследовании дома. Это объясняется тем, что квартиру нельзя разделить, организовав отдельные входы, как в доме. Наследниками квартир, как правило, являются члены семьи наследодательницы (ее дети, родители, супруг). В целом же, правила наследования квартиры аналогичны правилам, применимым к получению от наследодательницы дома.

Особенностью проживания в квартирах является то, что все они либо были приватизированы, либо подлежат приватизации. В тех случаях, если мать подала документы о приватизации, но не успела приватизировать квартиру, необходимо обратиться в суд для признания за наследниками права собственности на такое жилье. Как показывает судебная практика, как правило, суд встает на сторону истцов.

Статья 1119 ГК РФ позволяет гражданам самостоятельно делить имущество между членами семьи и близкими. В завещании разрешается устанавливать любые пропорции.

Пример: Мужчина владеет квартирой, дачей, автомобилем. В случае его смерти наследниками первой очереди будут признаны супруга, дочь и сын. Каждый из членов семьи получит по 1/3 в праве на жилье, машину и садовый дом. Гражданина такая схема не устраивает. Он составляет завещание. Супруге мужчина оставляет квартиру и дачу, а детям машину. Таким образом, доли сына и дочери резко сокращаются, но полного отстранения от процедуры не происходит. Права же потенциальной вдовы возрастают. Более того, собственник вправе полностью лишить детей наследства. В завещании ему потребуется прямо указать на передачу всех ценностей жене.

Иногда права наследников урезаются вопреки воле усопшего. При распределении активов нотариус руководствуется ст. 1149 ГК РФ. Выделить обязательную долю он должен из незавещанной части имущества. Если таковой недостаточно задействуют активы, которые покойник оставил конкретным лицам.

Пример: После смерти бизнесмена осталась 3-комнатная квартира в Москве, 30 миллионов рублей на банковском счете, дорогой автомобиль и крохотный дом в Белгороде. Заявление о вступлении в наследство по закону подали престарелая мать и двое несовершеннолетних детей. После открытия дела нотариус огласил завещание. Все имущество, за исключением дома в Белгороде, мужчина оставил близкой знакомой.

Нотариус провел оценку активов. В результате выяснилось, что стоимость недвижимости в Белгороде не покрывает обязательных долей матери-пенсионерки и несовершеннолетних детей. В итоге часть переданную по завещанию заметно урезали.

Правила открытия, ведения и прекращения дел в связи со смертью граждан регламентируются Методическим рекомендациями ФНП РФ № 03/19 от 25.03.2019 г. Нормативный акт возлагает на нотариуса обязанность фиксировать все юридически значимые факты в Единой информационной системе.

Запись о недостойных наследниках вносится в базу при предоставлении заявителями судебного решения или обвинительного приговора. Нотариусу достаточно подтверждения одного из оснований, перечисленных в ст. 1117 ГК РФ. Если документ имеется, дополнительно обращаться в суд с иском о признании гражданина недостойным наследником не нужно (п.19 постановления ВС РФ №9).

Предъявленный акт подшивается в дело, а затем хранится в архиве. Государственная пошлина за услугу не взимается.

По собственной инициативе лишить недостойного наследника наследства нотариус не вправе. Устные сообщения родственников о недобросовестном поведении не являются основанием.

Вступили в наследство. Умерла Мама. Наследство было поделено на 3 части.

Нотариус не может лишить ребенка наследства из-за отказа родителей от регистрации отношений. Основанием призыва к распределению имущества становится свидетельство о рождении с указанием матери/отца. Если в соответствующей графе стоит прочерк, имя усыновителя или иного лица, генетическое родство придется доказывать. Веским аргументом становится заключение экспертизы. Ярким примером служит решение Саратовского городского суда Нижегородской области по делу № 2-1520/2015 от 14.09.2015г.

Причиной лишающей наследства нередко становится пренебрежение формальными правилами. Если законные представители вовремя не подали заявление от имени несовершеннолетнего, срок можно восстановить через суд. Так, определением № 66-КГ13-8 от 19.11.2013 г. ВС РФ запретил отстранять от наследования ребенка. Нарушения сроков родителями, усыновителями или опекунами нельзя трактовать в ущерб интересам детей.

Нельзя лишить наследства родственника, не указанного ни в одной из очередей. Так, троюродной сестре удалось отстоять право на имущество. Женщина предъявила целый ряд справок из органов ЗАГС (решение Северского районного суда по спору № 2-977/17 от 19.05.2017г.).

Проблемы лишения наследства по завещанию и закону требуют комплексного подхода. Если у вас возникли сомнения относительно добросовестности родственников или лиц, поименованных в завещании, запишитесь к нам на консультацию.

Услуги нотариальной конторы
  • Нотариус по наследству
  • Вступление в наследство по закону (без завещания)
  • Вступление в наследство по завещанию
  • Охрана наследства

Прежде чем приступать к наследованию за покойной матерью, надлежит знать некоторые нюансы. К ним относятся:

  • право переходит не только на недвижимое имущество, но и на кредитные обязательства, долги, ценные бумаги и прочее;
  • унаследовать можно только накопительную часть пенсии в полном или частичном объёме;
  • законодательно установлен временной промежуток для вступления в наследство, но он может быть пропущен;
  • восстановить срок на включение себя в круг преемников можно в досудебном и судебном порядке;
  • без нотариуса наследство не получить – ни по закону, ни по завещанию;
  • после получения имущества покойной матери, её дети, муж и родители освобождаются от уплаты налога;
  • размер пошлины рассчитывается, исходя из стоимости наследственной массы на день смерти матери, и степени родства;
  • обязательный сбор должны платить все – и близкие, и дальние родственники.

Итак, право вступления в наследство после смерти сына/дочери есть у обоих родителей. В случае если наследование наступает по закону, и мать и отец могут вступить в наследство после смерти дочери/сына по праву первоочередности (после смерти сына они наследники первой очереди). В случае если наследование происходит согласно написанному завещанию, есть два варианта для отца/матери получить долю наследства после смерти сына/дочери:

  • являться наследником/-ами;
  • быть признанными недееспособными (это дает право на 50% наследуемого имущества).
  • Родные и официально усыновленные либо удочеренные дети наследодателя;
  • Родители наследодателя;
  • Бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, двоюродные и троюродные братья (это наследники не первой, а уже второй и последующих очередей).

Не всегда наследодатель согласен с тем порядком, который предусмотрен законодательно и тогда он может оформить завещание, позволяющее отчуждать после смерти имущество любым категориям лиц, хотя при этом надо помнить об обязательной доли в наследстве, предназначенной для наследников первой очереди.


Ситуация с дальнейшей судьбой имущества зависит от того, в какой момент умер наследник: до того, как было открыто наследство или после осуществления этой процедуры. В тот момент, когда наследник погибает раньше или же одновременно с наследодателем, то тогда положенное ему движимое или недвижимое имущество, именуемое наследственной массой переходит к другим гражданам, которые определяются исходя из регламентированного гражданско-правовыми нормами режимом правопреемства (по завещанию либо же законным образом).

Например, после смерти отца гражданин Петров И.И. должен был вступить в права наследования на жилой дом и земельный участок, но он не дожил до окончания шестимесячного срока. В соответствии с положениями Гражданского кодекса России наследником становится правопреемник Петрова И.И., например, его законная супруга. При наличии завещания последствия смерти наследника носят несколько иной характер. Если в этом документе обозначено несколько лиц, претендующих на получение имущественной массы, то тогда она распределяется в равных долях между другими наследниками.


В юриспруденции применяется термин «наследственная трансмиссия», который обозначает факт перехода вещных прав на наследство на другое лицо после смерти потенциального работодателя. Право на наследственную трансмиссию в соответствии с положениями статьи 1156 Гражданского кодекса.


  • Произошло открытие наследства по завещанию либо по закону;
  • Претендент на получение наследственной массы не успел в течение установленного по закону шестимесячного срока на написать заявление, ни обратиться к нотариусу, ни фактически принять наследство;
  • Намерения гражданина, умершего в период до полугода с момента необходимости принятия благ, установить невозможно. Человек не предпринял действий, позволяющих достоверно знать, желал ли он обрести собственность, отказаться от нее, пользоваться фактически.

Если хотя бы одно из условий не было соблюдено и удовлетворено, то тогда передача вещных прав на собственность умершего лицо осуществляется по иным основаниям. Под принятием наследства отмечается подача заявления по месту жительства наследодателя и совершение действий по принятию наследственной массы.


Определиться наследникам надо с порядком очередности и если проблем нет или же претендент на наследство один, то тогда можно официально обратиться к нотариусу. Лицо, претендующее на движимое или недвижимое имущество после смерти потенциального наследника носит название трансмиссар. Он может обратиться к одному или разным нотариусам в зависимости от видов и типов имущественных благ, в отношении которых надо вступить в наследственные права.



Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *