Дети в браке не усыновлены право на наследство

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дети в браке не усыновлены право на наследство». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п. 2 ст. 1142 и п. 1 ст. 1146 ГК РФ).

Таким образом, вы являетесь наследником первой очереди и наследуете в равных долях с другими наследниками первой очереди за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

На что может претендовать сын от первого брака

Наследство открывается со дня смерти гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Для приобретения наследства наследники должны его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1152 и п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Если вы пропускаете срок для принятия наследства, то восстанавливать этот срок и признавать себя наследником, принявшим наследство, вам придется только в судебном порядке (ст. 1155 ГК РФ).

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Данное заявление должно быть принято нотариусом даже без предоставления подтверждающих документов (в том числе подтверждения родства между наследником и наследодателем). В процессе ведения наследственного дела все недостающие документы собираются и предоставляются наследником нотариусу.

Согласно п. 46, 49 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденного решением Правления ФНП от 28.08.2017 № 10/17, приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156, одним из источников информации о факте открытия наследства и основаниях наследования по закону определены документы органов загса, подтверждающие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть.

Таким образом, чтобы наследнику получить у нотариуса свидетельство о наследстве по закону, вам надо представить нотариусу документы органов загса, подтверждающие родство умершего (наследодателя) и наследника (внебрачного сына).

Такими документами (свидетельствами, выданными органами загса) в вашем случае могут являться:

  1. свидетельство об усыновлении (ст. 39–43 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»);
  2. свидетельство об установлении отцовства (ст. 56 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).

Свидетельство об усыновлении выдается только на основании решения суда об усыновлении, вступившего в законную силу. Это как раз и есть один из случаев подтверждения отцовства (как вы пишете в вопросе). Данное свидетельство может являться доказательством юридического факта родства между наследником и наследодателем, если еще при жизни отца-наследодателя было вынесено решение суда об усыновлении, вступившее в законную силу, на основании которого в органах загса получено свидетельство об усыновлении.

Другим основанием для государственной регистрации в органах загса установления отцовства с последующей выдачей свидетельства об установлении отцовства (согласно ст. 48 Федерального закона «Об актах гражданского состояния») являются:

  • совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка;
  • заявление об установлении отцовства отца ребенка, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, в случаях: смерти матери, признания ее недееспособной, отсутствия сведений о месте пребывания матери или лишения ее родительских прав (п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»);
  • решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства, вступившее в законную силу.

Если у внебрачного сына (наследника) на этапе оформления наследства нет вышеуказанных свидетельств об усыновлении или об установлении отцовства, выданных органами загса, или не получилось восстановить документы, подтверждающие родство, то наследнику придется обращаться в суд по своему месту жительства с заявлением об установлении факта родственных отношений. Пункт 1 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ предусматривает возможность установления факта родственных отношений в особом (неисковом) производстве.

На практике часто родственные отношения в судебном порядке устанавливаются именно в целях получения свидетельства о праве на наследство.

После вступления решения суда об установлении факта признания отцовства в законную силу данное решение предоставляется наследником в органы загса и служит основанием для выдачи ему свидетельства об установлении отцовства (ст. 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).

И именно свидетельство об установлении отцовства, полученное в органах загса, предоставляется наследником (в нашем случае внебрачным сыном умершего) нотариусу для дальнейшего приобщения в открытое наследственное дело и выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону.

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль. Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул. В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону). Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Основные сведения по поводу того, могут ли внебрачные дети претендовать на наследство, приводятся в 5 главе ГК. Все преемники делятся на несколько очередей, для чего учитываются имеющиеся родственные связи с наследодателем. Дети, рожденные как в официальном браке, так и вне барка, представлены первоочередными наследниками по ст. 1142 ГК. При своевременной подаче заявления они получают ту же долю наследства, что и другие претенденты, представленные детьми, рожденными в барке, супругой и родителями усопшего.

Не возникает проблем с получением наследственной массы, если у матери имеются официальные доказательства того, что наследодатель представлен отцом ее малыша. Но иногда люди, живущие в гражданском браке, принимают решение оставлять графу об отце пустой в свидетельстве о рождении. Часто это обусловлено тем, что матери-одиночки имеют право на разные государственные льготы и выплаты. Нередко вовсе причина заключается в нежелании мужчины воспитывать младенца или плохих отношениях между родителями.

При таких условиях внебрачные дети не смогут претендовать на наследство папы, поэтому придется доказывать факт отцовства. Процесс выполняется женщиной, которая занимается воспитанием малышей. Намного проще данная процедура выполняется при жизни мужчины.

Такая процедура возможна только при жизни обоих родителей, которым нужно вместе обратиться к работникам ЗАГСа, составив заявление об установлении отцовства. К заявлению прикладываются следующие документы:

  • паспорта родителей;
  • если отцовство подтверждается сразу после рождения малыша, то требуется справка из роддома;
  • свидетельство о рождении, если при выдаче данного документа графа об отце оставлялась пустой;
  • чек, доказывающий оплату госпошлины.

Мужчина может самостоятельно прийти в ЗАГС, если мать умерла, пропала без вести или по решению суда была лишена родительских прав на малыша. Но дополнительно ему придется получить заранее согласие на усыновление, которое выдается органами опеки или судом.

Важно! Если мужчина до рождения младенца не планирует жить вместе с матерью или переезжает в другой город, то заявление с другими документами можно передавать заранее, чтобы после появления малыша на свет в его документах значилась информация об обоих родителях.

Любой человек имеет право составить завещание, содержащее всех преемников, которые получат имущество гражданина после его смерти. В России действует принцип свободы завещания, поэтому получателями ценностей могут стать не только родственники, но и посторонние лица, коллеги, друзья или соседи, а также компании.

Как дети вступают в наследство?

Внебрачные дети часто получают наследство отца, если имеются доказательства родства. В качестве примера можно привести следующие ситуации:

  • После смерти мужчины осталась квартира, которая была куплена в официальном браке. Перед смертью он составил завещание, по которому единственным наследником оставил свою жену. Но у него осталось двое внебрачных детей: дочь 19 лет и сын 7 лет. Обязательная доля выделяется младшему сыну, который при отсутствии завещания смог бы получить 1/6 часть квартиры, но за счет наличия официального распоряжения ему выделяется доля, равная 1/12.
  • Наследницей умершего мужчины представлена дочь, рожденная в браке. Но сразу после смерти выяснилось, что у него была вторая внебрачная дочь, причем ей удалось с помощью суда установить отцовство. Поэтому квартира мужчины поровну разделена между двумя дочками.

В судебной практике встречается много ситуаций, когда посторонние лица желали заполучить часть богатого наследства, выдавая себя за детей успешных и состоятельных людей. Но им редко удается найти доказательства родства.

Не допускается лишать наследства внебрачных детей из числа обязательных претендентов, на момент смерти наследодателя:

  • не достигших совершеннолетия;
  • нетрудоспособных (инвалидов первой — третьей групп);
  • студентов учебных заведений, в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет.

Величина обязательной доли наследства составляет половину положенной по закону.

Следует учитывать фактор «обязательной доли» — если внебрачный наследник на момент смерти отца не достиг совершеннолетнего возраста, либо нетрудоспособен, даже отказ по завещанию не дает оснований лишать его части наследственного имущества. Его величина исчисляется половиной собственности, положенной наследнику, вне зависимости от присутствия завещательного документа.

Требование проводить генетическую экспертизу прямо не указывается на законодательном уровне. Однако, на практике именно заключение генетического исследования является наиболее распространенным и достоверным доказательством по делам, связанным с установлением родства внебрачных детей.

В процедура принятия наследства в генетическом исследовании нет необходимости, но при обращении в суд с целью установления родства, таковое исследование зачастую приветствуется. Это связано с тем, что посмертно установить биологическое происхождение гражданина весьма затруднительно. Если наследник самостоятельно не обратился к эксперту и не инициировал генетическое исследование, судья может назначить данную процедуру в обязательном порядке. Разрешение такого вопроса зависит от индивидуальных особенностей дела, обстоятельств и полноты доказательственной базы.

Может ли ребенок от первого брака претендовать на наследство?

Внебрачный ребенок не выделяется в гражданском законодательстве как отдельная категория. Это говорит о том, что с точки зрения наследственного права дети, рожденные вне официального брака, уравниваются в своих правах и возможностях с кровными родственниками. Процедура принятия наследства в случае с внебрачным ребенком усложняется тем, что дополнительно инициируется процедура установления родства. Наследник обязуется в первую очередь направить в суд иск об определении отцовства (материнства), затем на основе принятого решения оформляется обращение к нотариусу. Для того, чтобы права заинтересованного лица не были нарушены, необходимо принимать во внимание все особенности и тонкости процедуры, отраженные в данной статье.

В течении жизни каждый гражданин вправе вступать в брак неоднократно. Единственным ограничением является расторжение предыдущего союза по правилам, предусмотренных законом.

После оформления развода бывшие супруги теряют обоюдные права и обязанности. Они не могут наследовать имущество друг друга по закону, только по завещанию собственника.

Варианты лишения детей от первого брака наследства

№ п/п Вариант Комментарий
1 Родитель составил завещание на все имущество Гражданин мог самостоятельно распределить имущество между получателями. В состав наследников не обязательно включать детей от первого брака. Владелец объектов собственности свободен в выборе наследников.
2 Родитель не имеет имущества в собственности При отсутствии наследственной массы, все получатели не призываются к наследованию. Такая ситуация часто возникает, если собственник распорядился своим имуществом до смерти. Популярным вариантом является оформление договора дарения.
3 Получатель признан в судебном порядке недостойным наследником Процесс может быть инициирован заинтересованным лицом. Например, детьми от второго брака или второй супругой. Для удовлетворения иска необходимы веские доказательства (приговор о признании наследника виновным в совершении преступления против жизни и здоровья наследодателя и других получателей).
4 Ребенок был усыновлен Не имеет значения, дал родитель согласие на усыновление или вопрос был решен вследствие лишения родительских прав. Исключение составляет ситуация, когда родитель сохранил имущественные и личные неимущественные права в отношении ребенка после усыновления (ст. 137 СК РФ).

Для получения права на наследство все наследники должны обратиться к нотариусу. Далее порядок будет следующим:

  1. Первоначально нотариус выделит из совместно нажитого имущества ½, которая принадлежит супруге умершего. Это имущество исключат из наследственной массы.
  2. Другая половина совместно нажитого имущества (принадлежащая погибшему мужу) войдет в состав наследственной массы.
  3. Соответственно, каждый наследник получит по ¼ в наследстве. Супруге останется ½ в совместно нажитом имуществе + ¼ доли супруга.

Дочь от первого брака получит 1/8 доли в наследстве. Но претендовать на долю пережившей супруги от первого брака она не может.

Имеет ли внебрачный ребенок право на наследство

Наследственное законодательство уравнивает права детей от разных браков — все они, независимо от отношений с бывшим супругом, являются преемниками первой очереди или обладателями обязательной доли (при наличии оснований на это).

Главным условием для возникновения наследственных прав у сыновей и дочерей покойного является наличие у них свидетельства о рождении, где в графе «отец» или «мать» указан наследодатель. И даже последующее лишение родительских прав ситуацию не меняет. После смерти таких отца или матери ребенок получает часть их собственности по закону, но только, если до этого не будет усыновлен другими людьми.

Стоит отметить, что к правопреемству по закону могут быть призваны даже не родные, а усыновленные в предыдущем браке дети, если наследодатель после развода не откажется от своих родительских прав.

На вопрос о возможности правопреемства внебрачными детьми ответить однозначно нельзя. Здесь все зависит от того, был ребенок после рождения записан на отца или нет. Если был, то в категорию первоочередных наследников он входит на тех же основаниях, что и рожденные в браке. А, если нет, то его шансы на приобретение наследства отца напрямую зависят от способности доказать наличие родства с покойным в суде.

Для установления родства наследнику по закону необходимо следующее:

  1. Составить заявление.
  2. Собрать доказательства.*
  3. Принести подготовленные бумаги и другие актуальные материалы в районный суд по месту своего жительства.
  4. Оплатить государственную пошлину (300 руб.).
  5. Грамотно представить и обосновать свою позицию в суде.
  6. Получить судебное решение и, если оно будет положительным, отправиться с ним в органы записи актов гражданского состояния для оформления документов, подтверждающих родство.

* — Одним из самых важных этапов является сбор доказательств. Пригодится все: начиная от показаний свидетелей, видео, фотоснимков и фрагментов личной переписки и заканчивая результатами ДНК экспертизы. При этом следует обратить внимание, что последнее и самое веское доказательство обойдется наследнику примерно в 16–17 тыс. руб. (такова средняя стоимость проведения теста на ДНК для судов и прочих официальных инстанций).

Женщина, прожив много лет в законном браке и подарив супругу двух детей, лишь на склоне лет узнала, что у ее мужа была вторая семья. Горькая правда раскрылась, когда супруга не стало и пришло время оформлять наследство.

Муж не оставил завещания, и вдова, как наследник первой очереди, оформила все наследство на себя (дети отказались от своей доли в пользу матери).

Но спустя примерно год за наследством обратилась еще одна женщина, предъявив нотариусу решение суда об установлении отцовства наследодателя в отношении двух ее несовершеннолетних детей.

В отсутствие завещания дети имеют право на наследство наравне с другими наследниками первой очереди. Поэтому помимо того, что вдове пришлось узнать о неверности супруга, перед ней возникла угроза лишиться 2/3 своего наследства (т. к. наследников стало трое, и каждому полагалась равная доля).

Надежда была лишь на то, что новоявленные наследники пропустили 6-месячный срок на принятие наследства. Но мать несовершеннолетних детей обратилась в суд для восстановления этого срока.

Спор дошел до Верховного суда РФ — и тот в итоге встал на сторону детей. Поскольку на момент открытия наследства у детей не было документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, понадобилось дополнительное время для оформления всех нюансов.

Детям восстановили срок — и вдове пришлось разделить с ними наследство (ВС РФ, дело 5-КГ17-241).

Вполне типичная история развода обернулась неприятной неожиданностью при разделе наследства. Муж оформил официальный развод с супругой, оставил детей и ушел к другой женщине — стал жить с ней (без регистрации брака) и воспитывать ее ребенка.

Но спустя несколько лет его внезапно не стало. Завещания не было, и за наследством обратились его законные наследники — дети от первого брака.

Но сожительница отца тоже заявила о правах своей дочери на наследство — даже несмотря на то, что ребенок не был для мужчины ни родным, ни усыновленным.

Закон признает наследниками нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые проживали с ним совместно не менее года до открытия наследства (ст. 1148 ГК РФ).

Дочери сожительницы было 10 лет, она была прописана в одной квартире с матерью и наследодателем. В силу возраста ребенок не имел собственных доходов, так что матери не составило труда доказать, что дочь находилась на иждивении у сожителя (он оплачивал ее образование, покупал одежду и все необходимое).

Суд признал девочку наследницей — и та получила 1/3 в наследстве (2/3 досталось двум родным детям мужчины).

Имею ли я права на наследство, если не удочерена?

Первое, о чем нужно помнить – ребенок является правопреемником первой очереди, наравне с родителями наследодателя и пережившим супругом. И неважно, рожден ли он в первом или последующем брачном союзе, либо отец вовсе не регистрировал брак с матерью.

Дети наследодателя претендуют на имущество по закону. С одним условием – если при жизни не было составлено завещание.

Круг наследников можно ограничить. Если родитель при жизни составил завещание, например, в пользу ребенка, рожденного во последующем брачном союзе, другие его дети, рожденные в первом браке, ничего не получают.

Обратите внимание! Если завещание составлено с соблюдением всех норм закона, его можно оспорить в судебном порядке. Нужно представить достоверную информацию, что наследодатель систематически употреблял алкоголь или наркотики, страдал психическим расстройством или подписал документ, будучи под воздействием психотропных препаратов. Либо доказать, что наследодатель находился в тяжелых финансовых условиях, его обманули, угрожали или применяли физическое или психологическое воздействие. Если суд отменит завещание, процедура наследования будет осуществляться в порядке очередности.

Таким образом, если родитель желает оставить наследство сыну или дочери от второго брака, необходимо оформить завещание. Сделать все юридически грамотно, чтобы никто не смог оспорить его в дальнейшем.

Поскольку речь в нашей статье идет о наследовании имущества детьми, рожденными в первом брачном союзе, возникает логический вопрос: какая собственность может быть включена в состав наследства?

Ведь если завещатель зарегистрировал новый брачный союз, то все, что было куплено в последующем браке, является совместным и принадлежит супругам на праве совместной собственности. И неважно, на какие средства было приобретено, и кто является титульным собственником. Одна половина имущества принадлежит супругу, вторая – супруге.

Если один из представителей супружеской пары умер, в наследственную массу войдет половина совместной собственности, а также имущество, которое является личной собственностью умершего (полученное в наследство, подаренное).

Таким образом, не на все, что было куплено родителем в последующих браках, может претендовать ребенок, рожденный в первом брачном союзе.

Все дети наследодателя имеют право на имущество, включая детей от первого брака, даже если они были усыновлены. При этом у всех детей возникает право на одинаковую долю имущества.

Законом устанавливаются следующие условия:

П. 1 ст. 1142 ГК РФ В качестве наследников первой очереди признается законная супруга, дети и родители. Развод не влияет на права детей.
Ст. 1112 ГК РФ В состав наследства входит все имущество, личное вещи, имущественные права и обязанности.
Ст. 34 СК РФ Определяется совместно нажитое имущество.
Ч. 1 ст. 39 СК РФ Доли супругов признаются равными, если иное не было предусмотрено по договоренности между супругами.
Ст. 1150 ГК РФ Выделяется половина совместно нажитого имущества супруги, а оставшаяся часть разделяется между всеми наследниками

В результате, дети от предыдущего брака относятся к категории наследников первой очереди, независимо от обстоятельств личной жизни наследодателя. При этом они не могут рассчитывать на долю супруги умершего, но могут рассчитывать на получение равной доли в наследуемом имуществе.

В первую очередь необходимо определить долю умершего в имуществе. Если он состоял в браке и есть совместно нажитое имущество, по решению суда определяется доля супруги и та часть, которая может перейти по наследству. Далее открывается наследственное дело у нотариуса по месту жительства наследодателя.

Предоставляются заявления от всех наследников первой очереди:

  • Супруги.
  • Детей, независимо от того, были ли они рождены в браке.
  • Родителей.

Если бывшая жена находилась на иждивении или к моменту открытия наследственного дела развод еще не был оформлен, подается заявление вместе с наследниками первой очереди.

По решению суда может быть принято решение об отмене усыновления. На основании ст. 143 СК РФ, после отмены усыновления восстанавливаются права и обязанности ребенка и его кровных родителей, если это не противоречит интересам самого ребенка (пункт 1). В тех же случаях, когда родителей нет или возврат им ребенка будет противоречить его интересам, он передается представителям органов, занимающихся опекой и попечительством.

Если ребенок достиг возраста 10 лет, изменение его паспортных данных (имя, фамилия, отчество), полученных после усыновления, происходит только с его согласия. В прочих случаях этот вопрос решается во время судебного разбирательства (п. 3 указанной статьи).

Из ст. 143 СК РФ следует, что:

  • ребенок при отмене усыновления лишается возможности претендовать на наследство усыновителя или его родственников;
  • при возвращении ребенка кровным родителям будут восстановлены их права на получение наследства в случае смерти одного из них либо других родственников.

Пример Усыновителем ребенка супругов Ивановых выступила гражданка Петрова. Органами опеки и попечительства была проведена проверка. В ходе нее будущие условия проживания ребенка признаны удовлетворительными. Отец несовершеннолетнего пожелал сохранить для него права на наследство. Решение было подтверждено записью, внесенной в судебное постановление.

По прошествии 4 лет гражданин Иванов скончался, не оставив завещания. К тому времени в записи акта о рождении ребенка были внесены изменения, согласно которым его матерью выступала гражданка Петрова. Несмотря на это и тот факт, что она к тому времени вступила в брак, у ребенка сохранились права на долю в наследстве в качестве наследника первой очереди. В связи с отсутствием завещания, наследство было разделено между ним, супругой Иванова и вторым ребенком. Оба несовершеннолетних также получили имущество в качестве обязательной доли в наследстве.

Все претенденты на вступление в наследство должны обратиться к нотариусу или произвести фактическое принятие имущества. Сделать это нужно в течение 6 месяцев с даты открытия наследственного дела (с момента гибели отдающего).

При обращении к нотариусу для оформления свидетельства о наследстве необходимо написать заявление. Сделать это можно как дома, так и у юриста. Вместе с заявлением нужно подготовить пакет документов, который включает в себя следующие бумаги:

  • Свидетельство о смерти (выдается в местном органе ЗАГСа при наличии выписки из больницы).
  • Выписка о месте регистрации покойного и снятии его с учета по месту жительства.
  • Завещание (при наличии) или документы, свидетельствующие о принадлежности преемника к определенной категории родственников.

Помимо вышеописанных документов, нужно предоставить нотариусу также бумаги, свидетельствующие о праве собственности наследодателя. В зависимости от типа имущества набор бумаг будет следующим:

  • Для квартиры: свидетельство о собственности, выписка из ЕГРП, договор купли-продажи (обмена, дарения), кадастровый и технический паспорта.
  • Для автомобиля: свидетельство о собственности, ПТС, договор покупки авто.
  • Для вклада: банковский договор покойного, его сберегательная книжка.

Для иного имущества нотариус даст подробные объяснения о том, какие бумаги нужно подготовить. Помните, что каждый вид собственности покойного необходимо оценить и предоставить оценочный документ нотариусу при оформлении вступления.

Вы просто включаете в договор следующий пункт – «все имущество принадлежит супруге, она владеет им на правах личной (не совместной) собственности.

При разводе по инициативе жены муж должен получить компенсацию в виде 1/2 квартиры. Так можно поступить лишь с совместно нажитым жильем, на приобретенное до брака, унаследованное супругом брачный договор не распространяется.

Сын и дочь относятся к первой очереди наследования, это прописано положениями ст. 1142 Гражданского кодекса РФ. При этом по закону нет ограничений для наследования детьми имущества в зависимости от наличия между родителями действующего брака. Дети, рождённые от предыдущих супругов, а также вне брака будут иметь равные с другими права.

Законодательство некоторых европейских стран, например, Франции, до сих пор ограничивает в правах детей, рождённых вне брака. Они находятся в более «дальней» очереди, чем рождённые в законном браке. В России такого ограничения нет еще с Советских времён.

При определении прав на наследство по закону учитывается только факт родства. В данном случае отцовства или материнства. Если родитель указан в свидетельстве, то дополнительное доказывание не потребуется, в противном случае отдельное установление родства возможно в судебном порядке, на основании различных доказательств.

Наследниками признаются как достигшие совершеннолетия сын или дочь, так и возрастом менее восемнадцати лет. Важен лишь факт отцовства или материнства, всё остальное не имеет значения, если только наследник не исключён из наследования вовсе.

Основная сложность возникает тогда, когда при жизни наследодатель не признал своих внебрачных детей. Несмотря на то, что факт брака родителей не имеет значения, важную роль имеет именно факт родительства.

Чаще всего проблема возникает с установлением отцовства, так как в подавляющем большинстве случаев мать как минимум указана в свидетельстве о рождении (на практике бывают случаи, когда мать неизвестна, например, если ребенок был «подброшен», но это случается реже). Отцовство в таком случае устанавливается двумя способами:

  1. через признание отца в добровольном порядке при жизни;
  2. в судебном порядке.

Установить отцовство через суд можно как при жизни, так и после смерти родителя. При жизни вопрос решается в исковом порядке. Родитель может признать иск или попытаться оспорить требования, заявленные в нем. А истец (совершеннолетний, или законный представитель несовершеннолетнего ребенка) предоставляет доказательства, например, свидетельские показания, совместные фотографии родителей и так далее, подтверждающие отцовство.

Суд вправе назначить и экспертизу. При жизни отца трудностей, как правило, с этим не возникает. Если иск подаётся уже после смерти родителя, то процедура возможна только после эксгумации. Суд может по ходатайству назначить такую процедуру, и подобная экспертиза проводится для устранения заявленных сторонами в суде противоречивых фактов.

Могут ли чужие дети претендовать на наследство

Гражданин вправе оформить завещание и определить наследников самостоятельно. Перечень претендентов может включать любых лиц, даже не являющихся родственниками.

Это значит, что наследодатель может и вовсе лишить наследства своих детей. Но в данном случае нужно учитывать правило обязательной доли. На неё претендуют кроме нетрудоспособных родителей, супруга и иждивенцев, дети (несовершеннолетние, нетрудоспособные, достигшие совершеннолетия), которые в законном порядке могли бы претендовать на наследство. Размер такой доли составляет половину от того имущества, которое они могли бы получить по закону.

Начнём с вопроса брака. Жена станет наследницей только в том случае, если брак был официально зарегистрирован. Главное, чтобы он не был расторгнут до момента наступления смерти. Считается, что если брак был расторгнут даже за день до наступления летального исхода, бывшая жена лишается права наследовать имущество своего супруга.

Представим, что муж и жена в своем браке нажили дом. При этом у них есть двое несовершеннолетних детей. Муж умер, как будет делиться дом между всеми наследниками? Неправильно разделить дом на три равные части.

Дом — это совместно нажитое имущество обоих супругов, а значит ровно половина этого имущества принадлежит не умершему супругу, а его жене.

А делиться на три части будет доля умершего наследодателя, то есть, от половины дома каждому из наследников достанется по 1.3 и в том числе, жене.

Детям достаются равные долевые части наследства после смерти матери или отца. Вне зависимости от старшинства, рождения в том или ином браке, возраста. Каждому ребенку достается доля, не превышающая долю брата или сестры (о долях при наследовании по завещанию рассказано тут). Дети, супруг являются равноценными наследниками, каждому из которых выделяется соразмерная часть от имущества умершего лица.

В соответствии с законодательством наследование происходит по завещанию и по закону.

Если наследодатель оставил завещание то наследовать будут только те лица, которые указаны в завещании и ровно в тех долях, которые распределены между наследниками согласно завещанию.

Если наследодатель не оставил завещания, то наследование происходит по закону. Что значит по закону? А значит это, что все наследники одной очереди наследуют в равных частях. К примеру если наследников 4 то каждый наследует по 1/4 части наследуемого имущества, если наследников 2 то по 1/2 и т.д.

Данный порядок как раз уместен, когда наследование происходит по закону.

Наследники бывают:

  1. Первой очереди;
  2. Второй очереди;
  3. Третьей очереди;
  4. Наследники последующих очередей.

Если нет наследников первой очереди, или они признаны недостойными, либо все отказались от наследства, то в наследство вступают наследники второй очереди. Если нет наследников первой и второй очередей, то в наследство вступают наследники третьей очереди и т.д.

Каждую очередь наследников мы не будем рассматривать, скажу только, что для нас важно применительно к статье.

Наследники первой очереди – это супруг, дети и родители наследодателя. Наследники первой очереди, наследуют после смерти наследодателя в первую очередь и делят имущество в равных долях.

То есть получается, что изменить законный порядок наследования, можно только завещанием, если есть завещание, то наследование происходит только согласно завещанию, а если его нет, то в законном порядке.

То есть мы пришли к выводу, что дети от первого брака, это наследники первой очереди, не важно состоит ли отец с матерью данных детей в браке или нет.

Теперь самое интересное. Ведь не все так просто как кажется на первый взгляд.

Ребенок от первого брака имеет право на наследство по закону, так как он является наследником первой очереди.

Но родитель мог и оставить завещание, в которое просто на просто не включил ребенка или детей от первого брака и в такой ситуации наследование будет происходить по завещанию. Завещанием наследодатель вправе лишить одного или нескольких наследников имущества, руководствуясь статьей 1119 ГК РФ (Свобода Завещания), однако свобода завещания может ограничиваться обязательной долей в наследстве, далее мы рассмотрим такую ситуацию подробно.

Родитель скончался и не оставил завещание, после него осталась квартира и машина. У него в прошлом браке был ребенок и в новом браке так же родился ребенок. Получается, что наследников по закону 3, это жена в новом браке, ребенок в новом браке и ребенок от предыдущего брака и так же если в живых есть родители (для простоты примера, родителей брать не будем), все они наследники первой очереди. Так как с женой в новом браке отец нажил имущество и данное имущество признается общим имуществом супругов и в данном имуществе у каждого из супругов имеется доля, самый распространенный вариант 50/50%, если иной порядок не предусмотрен брачным контрактом. То есть получается, что наследование происходит из доли имущества умершего, если это квартира и она была приобретена в браке на совместные деньги супругов то половина квартиры по закону принадлежит супруге (это ее законная доля которая не входит в наследственную массу), на остальные 50% квартиры (которая принадлежала умершему и передается по наследству) претендуют по закону супруга умершего, ребенок в настоящем браке и ребенок от предыдущего брака. Каждому из них достанется по закону по 1/3 от половины квартиры. Это довольно простой пример показывающий как примерно будет происходить наследование в случае если нет завещания.

Как мы уже разобрались с вами, завещание изменяет законный порядок наследования, то есть наследование будет происходить согласно завещанию. А на основании завещания можно лишить любого из наследников наследства, а также завещать наследство любому кому пожелает наследодатель. Этот момент регулируется статьей 1119 ГК РФ.

То есть получается, если в завещание не включен ребенок от предыдущего брака, то ему ничего не достается, его нет в завещании, значит так распорядился наследодатель и он не обязан объяснять по каким причинам он так распорядился своим имуществом. Получается если ребенок от предыдущего брака не включен в завещание, то он оказывается без наследства.

Это действительно так, но есть один момент, который предусмотрен законодательством, это статья 1149 ГК РФ (Обязательная доля в наследстве). Если согласно статье 1149 ГК РФ, ребенок от предыдущего или настоящего брака не включенный в завещание попадает под категорию:

  • Несовершеннолетний;
  • Нетрудоспособный;

То он имеет полное право на обязательную долю в наследстве. Согласно статье, размер данной доли будет составлять половину от доли, которую бы унаследовал нетрудоспособный или несовершеннолетний ребенок в порядке предусмотренном законом (то есть если бы не было завещания). К примеру половина квартиры отписана по завещанию на супругу и ребенка, но нетрудоспособный ребенок инвалид (либо несовершеннолетний ребенок) от предыдущего брака не включен в завещание. По закону он был имел право унаследовать 1/3 от половины квартиры, но так как в завещание он не включен и имеет право на обязательную долю в наследстве, то достанется ему половина от 1/3 половины квартиры, то есть 1/6 от половины квартиры, на основании статьи 1149 ГК РФ.

Вот так работает обязательная доля в наследстве. То есть получается, что даже если не включить ребенка от предыдущего брака в завещание, то если он будет признан нетрудоспособным, или он несовершеннолетний, то ему будет причитаться половина доли в имуществе, которая была бы ему положена по закону. Данная доля высчитывается в каждым случае индивидуально, по решению суда.

А если ребенок от предыдущего брака совершеннолетний и трудоспособный и не включен в завещание, то к сожалению ему ничего не достанется. Таков закон и с им не поспоришь!

Да может, по следующим основаниям недействительности сделки, если:

  • Завещание не соответствует требованиям закона или иных нормативно правовых актов;
  • Совершение сделки с целью притворности, но основам правопорядка и нравственности;
  • Мнимость или притворность сделки;
  • Если сделка совершена недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином;
  • Если сделка совершена гражданином который не способен понимать значение своих действий или руководить ими;
  • Если сделка совершена под влиянием обмана, существенного заблуждения, насилия угрозы или других неблагоприятных обстоятельств.

Если при написании завещания имело место хотя бы одно основание, то такое завещание признается недействительным в судебном порядке. Если завещание признано недействительным, то наследование происходит по закону.

Чтобы признать завещание недействительным , заинтересованное лицо должно обратиться в суд с заявлением о признании завещание недействительным. Признать завещание недействительным до открытия наследства нельзя.

Признание завещание недействительным не лишает лиц указанных в нем возможности наследовать по закону или по другому действительному завещанию.

Если нет завещания, то наследование происходит по закону, а так как ребенок наследник первой очереди, то наследники одной очереди наследую имущество в равных долях. То есть если наследуется квартира и наследников 4 включая ребенка от первого брака, то квартира делится на 4 части, то есть каждому достанется по 1/4 от квартиры.

Если есть завещание в которое ребенок от предыдущего брака не включен, то он лишается наследства согласно завещанию. Однако он может оспорить завещание, но сделать это без достаточных на то оснований практически невозможно.

Но если не включенный в завещание ребенок от предыдущего брака признан нетрудоспособным (к примеру инвалид) или он несовершеннолетний, то на основании статьи 1149 ГК РФ, он наследует не менее половины той части имущества, которая была бы положена ему по закону. К примеру если завещается квартира на одного человека, в завещании указан 1 наследник, то ребенок инвалид или несовершеннолетний имел бы право по закону на половину квартиры, а на основании статьи 1149 ГК РФ (право на обязательную долю в наследстве) он имеет право получить не менее 1/4 части квартиры. Пример простой но показывает наглядно.

Порядок оформления наследуемого имущества описан в 5 разделе ГК РФ. Таким образом, согласно существующему в России в 2020 году законодательству, правопреемники должны призываться к наследованию согласно составленному наследодателем завещанию или в порядке очереди (то есть, по закону).

СПРОСИТЬ ЮРИСТА — БЫСТРЕЕ чем читать! ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ пока остальные за это ПЛАТЯТ!


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *