Не биологический сын может считаться наследником

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Не биологический сын может считаться наследником». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (п. 2 ст. 1142 и п. 1 ст. 1146 ГК РФ).

Таким образом, вы являетесь наследником первой очереди и наследуете в равных долях с другими наследниками первой очереди за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

Как получить наследство от биологического отца, если в документах он не указан?

Наследство открывается со дня смерти гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Для приобретения наследства наследники должны его принять в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1152 и п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Если вы пропускаете срок для принятия наследства, то восстанавливать этот срок и признавать себя наследником, принявшим наследство, вам придется только в судебном порядке (ст. 1155 ГК РФ).

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Данное заявление должно быть принято нотариусом даже без предоставления подтверждающих документов (в том числе подтверждения родства между наследником и наследодателем). В процессе ведения наследственного дела все недостающие документы собираются и предоставляются наследником нотариусу.

Согласно п. 46, 49 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденного решением Правления ФНП от 28.08.2017 № 10/17, приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156, одним из источников информации о факте открытия наследства и основаниях наследования по закону определены документы органов загса, подтверждающие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть.

Таким образом, чтобы наследнику получить у нотариуса свидетельство о наследстве по закону, вам надо представить нотариусу документы органов загса, подтверждающие родство умершего (наследодателя) и наследника (внебрачного сына).

Такими документами (свидетельствами, выданными органами загса) в вашем случае могут являться:

  1. свидетельство об усыновлении (ст. 39–43 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»);
  2. свидетельство об установлении отцовства (ст. 56 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).

Свидетельство об усыновлении выдается только на основании решения суда об усыновлении, вступившего в законную силу. Это как раз и есть один из случаев подтверждения отцовства (как вы пишете в вопросе). Данное свидетельство может являться доказательством юридического факта родства между наследником и наследодателем, если еще при жизни отца-наследодателя было вынесено решение суда об усыновлении, вступившее в законную силу, на основании которого в органах загса получено свидетельство об усыновлении.

Другим основанием для государственной регистрации в органах загса установления отцовства с последующей выдачей свидетельства об установлении отцовства (согласно ст. 48 Федерального закона «Об актах гражданского состояния») являются:

  • совместное заявление об установлении отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка;
  • заявление об установлении отцовства отца ребенка, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка, в случаях: смерти матери, признания ее недееспособной, отсутствия сведений о месте пребывания матери или лишения ее родительских прав (п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»);
  • решение суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства, вступившее в законную силу.

Если у внебрачного сына (наследника) на этапе оформления наследства нет вышеуказанных свидетельств об усыновлении или об установлении отцовства, выданных органами загса, или не получилось восстановить документы, подтверждающие родство, то наследнику придется обращаться в суд по своему месту жительства с заявлением об установлении факта родственных отношений. Пункт 1 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ предусматривает возможность установления факта родственных отношений в особом (неисковом) производстве.

На практике часто родственные отношения в судебном порядке устанавливаются именно в целях получения свидетельства о праве на наследство.

После вступления решения суда об установлении факта признания отцовства в законную силу данное решение предоставляется наследником в органы загса и служит основанием для выдачи ему свидетельства об установлении отцовства (ст. 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»).

И именно свидетельство об установлении отцовства, полученное в органах загса, предоставляется наследником (в нашем случае внебрачным сыном умершего) нотариусу для дальнейшего приобщения в открытое наследственное дело и выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство по закону.

Право на наследство после подтверждения отцовства

По ст. 1147 Гражданского кодекса Российской Федерации тот, кого усыновили, и его дети и тот, кто усыновил (мать и отец), считаются автоматически в случае усыновления кровными родственниками.

Также важен тот факт, что усыновлённые дети не способны претендовать на наследство своих биологических родителей. А те в свою очередь не имеют права наследовать от собственных биологических детей, если их усыновили.

Семейный кодекс однако предусматривает, что если отношения между усыновлённым и родственниками его родителей по происхождению по решению суда сохранялись, то права на наследство тоже сохраняются с обеих сторон. То есть в этом случае ребёнок, которого усыновили, может претендовать на имущество своих родных родителей и их родственников и усыновителей. А родственники, связанные с родителями, и сами родители, которые произвели его на свет, также имеют право на наследование после него.

Итак, как осуществляется эта процедура?

По закону, ребёнок, усыновлённый людьми, является их прямым и обязательным наследником вместе с другими (в том числе биологическими) детьми, родителями и супругом (в случае смерти одного из них). То есть усыновлённый выступает наследником первой очереди. Также он становится наследником обязательной доли, если ему не исполнилось ещё 18 лет или если усыновитель не вписал его в завещание. Усыновлённый имеет праву выступать как правообладатель. Например, у него умер дедушка (родитель матери), а мама при этом скончалась ещё ранее. В этом случае он является представителем своей матери в праве на наследство уже её отца. То есть усыновлённый ребёнок имеет право претендовать на наследство по линии своих родителей: на имущество бабушек, дедушек, сестёр, братьев родителей, других детей.

Усыновлённый ребёнок не может участвовать в дележе наследства своих родных родителей и всех их родственников. Но здесь есть исключение. Например, если бабушка с дедушкой хотят общаться с ним после его усыновления, они вправе подать в суд на восстановление своих прав в отношении него. Это происходит чаще в случае, если биологические родители умерли, а бабушке с дедушкой не разрешают опекунство или они не имели возможности видеться с внуками ранее. В данной ситуации их взаимоотношения (в том числе наследственные права) восстанавливаются. В этом случае ребёнок не теряет своих прав на наследование от своих усыновителей.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 1147 п. 2 ребёнок не может вступать в наследство лишённого прав родителя, однако возможно наследование по завещанию, если таковое было составлено в его пользу.

Для того чтобы стать наследником, ребёнку необходимо принять наследство. Это важный и ответственный шаг, к оформлению которого надо подойти грамотно. Ведь от того, как будет принято наследство, зависит отсутствие проволочек в будущем, непредусмотренных наследников, других обстоятельств, которые могут помешать жить спокойно.

Главное: на момент подачи права на наследство усыновлённому ребёнку должно быть 18 и более лет. В принципе это может сделать и человек 14–18 лет, признанный судом дееспособным. Просто если он несовершеннолетний, у него обязательно должен быть представитель. Им может стать близкий человек (брат, сестра, тётя, дядя, иные близкие родственники). Сначала ребёнок получает право на наследство. По достижении 18 лет вступает в права. С этого момента наследник может совершать с имуществом, которое он получил по завещанию, любые сделки самостоятельно.

В случае смерти усыновителей ребёнок снова остаётся на чьём-либо попечении (опекунов, попечительских служб). Именно они представляют его права на суде до 14 лет. Это время, когда подросток признаётся временно недееспособным, и не может отстаивать свои интересы в разных инстанциях.

Итак, что необходимо сделать, чтобы получить право на наследство?

  1. Обращение к уполномоченному нотариусу

Во-первых, такие манипуляции осуществляет только уполномоченный на установление наследства нотариус. Ребёнок, которого усыновили и который подаёт на наследство по причине смерти родителей, приносит документы, подтверждающие его принадлежность к семье. Это свидетельство о рождении. Как правило, паспорт не может служить здесь документом, на основании которого устанавливается родство. Особенно если девушка-дочь вышла замуж и сменила фамилию. Однако нельзя установить родство и просто по фамилии. Поэтому свидетельство о рождении – это единственный документ, который гарантирует усыновлённому ребёнку, что он состоит в близком родстве со своими приёмными родителями. Таким образом, наследник приходит с документами и заполняет заявление.

  1. Подача заявления о принятии наследства

Очень важный момент: в случае усыновления ребёнка биологические отец и мать не имеют права претендовать на его наследство, даже если признаны недееспособными. Наследниками могут стать по желанию только родственники, которые по суду добились общения с ребёнком, усыновлённым другими людьми.

Согласно статье 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации наследника можно признать недостойным и лишить права наследования. Это происходит в случаях, когда он злостно уклонялся от выполнения своих обязанностей по отношению к наследодателю. Естественно, здесь нужны документальные доказательства. В таком случае после решения суда лицо, которое получило наследство ранее, на данных основаниях обязано вернуть его в полном объёме. Причём этот пункт статьи ГК РФ распространяется и на тех наследников, которые имеют обязательную долю в наследуемом имуществе. Кроме того, данное правило распространяется и на завещательную форму принятия наследства и распоряжения им.

Если у вас сложилась трудная ситуация с вопросом о наследстве, лучше всего проконсультироваться с юристом общей практики или получить консультацию прямо у нотариуса. В любом случае важно понимать и усыновителю, и усыновлённому: родство признаётся автоматически, как и право на получение наследства. Здесь не стоит путать с опекунством. Опекаемый ребёнок не может претендовать на наследство опекуна без завещания последнего, а усыновлённый имеет такие права наравне с родными детьми.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников. Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно. Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо. Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло. Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства. А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д. (определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Может ли внук быть наследником, если его отец (сын наследодателя) умер?

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом. Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так. Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному. И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка. А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому. Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения. Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке. Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла. Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг. Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей. Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет. Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца. Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г. по делу № 33-8377/2017).

Логика наследования по закону приблизительно одинакова во всех странах. Это своеобразная «лестница» — чем ближе родство, тем больше шансов стать наследником того или иного человека. Если близких родственников нет – разыскиваются дальние. Иногда даже те, кто не подозревает о существовании наследодателя.

В России такой практики нет – если наследники сами не объявились за полгода, наследство отойдет государству. А вот западные нотариусы действительно могут «перерыть весь мир» в поисках отдаленных ветвей родового древа. И люди порой получают наследство, понятия не имея, от кого оно. Но такие ситуации принадлежат скорее, к разряду мифических. Вернемся на землю, и в Россию.

Законодательство РФ предусматривает семь очередей наследования, плюс условную восьмую – «нетрудоспособные иждивенцы наследодателя». Последняя очередь не родственная. Иждивенцем, то есть, человеком, которого наследодатель кормил и содержал, может быть кто угодно. Родственные же очереди следующие:

  • Первая: мужья/жены, отцы/матери, дети. Дети считаются все, что есть – от всех браков, внебрачные, «отказные», те, на которых наследодатель был лишен родительских прав, усыновленные, еще не родившиеся. Мужья и жены – только актуальные. Родители — как родные, так и усыновители. Исключение составляют родители лишенные родительских прав. Вместе с родительскими утрачиваются права наследственные.
  • Вторая: братья/сестры, родители родителей с обеих сторон (бабушки/дедушки)
  • Третья: сиблинги родителей (проще говоря, тети и дяди наследодателя)
  • Четвертая: родители бабушек и дедушек (то есть, прабабушки и прадедушки, что случается нечасто, но возможно при «сдвиге поколений» — когда в одном из родственных колен сиблинги или дети от разных браков имеют разницу в возрасте 20 и более лет)
  • Пятая: двоюродные внуки/внучки и бабушки/дедушки (то есть родные сиблинги бабушек/дедушек или внуки родных братьев/сестер)
  • Шестая: двоюродные племянники/племянницы, дяди/тети (то есть, дети двоюродных сестер/братьев или кузены/кузины родителей)
  • Седьмая: не кровные, но «социальные» родственники — мачеха/отчим, пасынки/падчерицы (то есть супруги родителей, не усыновлявшие наследодателя и дети супругов наследодателя, не усыновленные им самим)

Таким образом, родственные связи оказываются практически исчерпанными. Если наследники актуальной очереди умерли раньше, наследодателя, их право получить наследство по представлению переходит к их наследникам.

То есть наследство могут получать внуки, двоюродные правнуки, внучатые племянники и так далее.

Чтобы понять, как он происходит, начнем с первой очереди.

Итак, в первую очередь наследство могут принять самые близкие наследодателю люди. То, что в быту и называется «семьей» — папа/мама, муж/жена, дети. Как правило, если наследодатель не одинок, на первой очереди все и заканчивается. Если же семьи у него нет, или первоочередные наследники не могут или не хотят вступать в наследство, наступает черед второй наследственной очереди. Если и в ней та же ситуация – вступает третья, и так далее.

Какие же причины могут помещать наследникам первой очереди получить наследство по закону? Они следующие:

  • Никого из наследников первой очереди нет в живых, и прямых первоочередных наследников у них тоже нет
  • Имеющиеся наследники не имеют право на наследство (например, родители, лишенные родительских прав)
  • Имеющиеся наследники лишены права на наследство через суд, то есть, признаны недостойными наследниками (например, дети не платили алиментов престарелым родителям или супруг избивал жену, приближая ее кончину)
  • Никто из представителей первой очереди не заявил о своих правах на наследство в положенный законом срок или прямо написал отказ от наследства. Такое случается, когда в составе наследства содержится слишком много долговых обязательств, и их размер может превышать стоимость унаследованного имущества. Смысла в подобном «наследстве» немного. И некоторые предпочитают от него отказаться.

Далее все происходит по той же схеме: если ни один из представителей преимущественной очереди не принимает наследство, права переходят к очереди, находящейся уровнем ниже, и так до конца. Если никто из всех семи очередей наследство так и не принял, и нетрудоспособных иждивенцев у наследодателя не было, имущество, оставшееся после кончины наследодателя, получает название «выморочное», и достается муниципальному образованию или государству.

Наследство: права и правила получения для усыновлённых детей

У наследодателя было три сына. Двое пережили его, а один умер годом раньше, оставив двоих детей. Наследство делится на три равных части – по числу сыновей-наследников. Долю умершего сына разделят между собой его дети. Они получат по половине доли, полагающейся их отцу. Если бы ребенок (внук наследодателя) у скончавшегося ранее сына был один, он наследовал бы долю своего отца целиком.

ВНИМАНИЕ! Существуют нюансы наследования супругами. По закону они получают равную со всеми остальными наследниками долю. Однако не следует забывать, что половина семейного имущества принадлежит супругу, независимо от того, на кого оно оформлено. То есть, если предметом наследства является квартира, принадлежащая наследодателю, то 1\2 ее является собственностью супруга. Следовательно, сначала супруг получает принадлежащую ему половину, а затем на равных условиях участвует в разделе наследства с остальными представителями очереди. «Супружеская половина» — это не наследство, это 50% совместно нажитого имущества мужа и жены, которая не была выделена при жизни супруга.

Наследники актуальной очереди получают все, независимо от того, сколько их. Другими словами, если у наследодателя, при отсутствии жены и детей, жива мать, то она станет единственной наследницей.

Невзирая на то, что ее остальные дети (браться и сестры наследодателя), могут полагать, что также имеют право на часть имущества умершего брата. При жизни матери – не имеют. После ее смерти наследство брата перейдет к ним в составе материнского наследства, поскольку тогда они будут являться наследниками первой очереди. Пока же их очередь вторая, не имеющая права наследования за усопшим.

Наследники по закону могут изначально не иметь права наследования, либо утратить его уже в ходе оформления наследства. Лишить наследника данного права может только суд.

Перечислим законные случаи лишения наследников прав на наследство по закону:

  • Наследование за детьми – это право родителя. Следовательно, родители, которых суд лишил родительских прав, лишаются и данного права
  • Наследники, которые совершали по отношению к наследодателю противоправные действия (причиняли ему физические и/или психологические страдания), признаются недостойными и лишаются права наследования по закону
  • Взрослые дети, которые не выполняли алиментные обязанности перед родителями, которые возложил на них суд, лишаются права на их наследство.
  • Если решения суда об алиментах не было, а дети просто отказывались помогать престарелым родителям, несмотря на крайнюю нужду, родственники, которые делали это за них, могут подать в суд. Подобное поведение считается основанием для признания наследника недостойным и лишения наследственных прав
  • Наследники, которые предпринимали попытки незаконно получить право на наследство, либо намеревались увеличить размер своей доли в ущерб интересам других наследников, также могут быть признаны недостойными и исключены из числа наследников очереди.

Если у вас остались вопросы, касающиеся данной темы, и вы не нашли на них ответов в рамках данной статьи, задайте их юристу нашего портала.

На портале Prav.io вы сможете найти адвоката, который поможет вам защитить свои права в ходе запутанного и сложного спора между родственниками о наследстве.

После смерти одного из супругов следует определить, какие именно имущественные активы подлежат наследованию. Согласно семейному законодательству, все, что было приобретено в законном браке, делится между партнерами поровну, если не оговорены иные обстоятельства. Таким образом, второму партнеру принадлежит 50% имущественных активов, которая не подлежит разделу. А вот вторая половина будет поделена между претендентами в равных долях.

Но если имущество было приобретено до заключения брачных отношений? В этом случае вся собственность распределяется между претендентами первой очереди в равных пропорциях, в том числе и второму супругу.

Все формальности регулируются через нотариуса. Чтобы действия по вступлению в наследство носили законный характер, следует:

  • в шестимесячный срок со дня смерти гражданина обратиться в нотариальную контору с паспортом и заявлением для принятия наследства;
  • подготовить всю необходимую документацию по рекомендации нотариуса;
  • оплатить государственную пошлину за нотариальные действия;
  • получите свидетельство;
  • если вы стали собственником недвижимого имущества, то его следует зарегистрировать в Росреестре. За регистрацию также нужно оплатить госпошлину.

С этого момента наследник становится правообладателем на законных основаниях.

Покойный гражданин еще при жизни мог оставить завещание и по своему усмотрению распределить имущественные активы между гражданами. В этом случае не может быть и речи о наследовании по очередности. Единственный выход из сложившейся ситуации оспаривание завещания. При этом следует доказать, что наследодатель на момент его составления был недееспособным. Если родственникам умершего гражданина удастся убедить суд и будет принято решение в их пользу, то в этом случае опять будет применяться принцип очередности наследования, и первыми имеют право супруг, дети и родители.

Законом установлены лица, которые вправе получить наследство независимо от того, оставил ли покойный завещание

Указанные правовые принципы защищают интересы ограниченного круга лиц наследников, которые могут претендовать на наследство даже при наличии завещания. К таким лицам относятся:

  • несовершеннолетние дети умершего;
  • нетрудоспособные дети, супруг, родители или иные иждивенцы.

Обязательные наследники должны получить не менее половины доли, которая им полагалась бы при наследовании по закону. Суд может уменьшить полагающийся размер, с учетом имущественного состояния и величины доходов всех претендентов.

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
  • нетрудоспособным супругам и родителям;
  • иждивенцам.

Последних делят на две категории:

  1. Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
  2. Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Согласно пункту 7 статьи 1125, статьям 1127, 1128, 1129, статьи 37 закона о нотариате завещание требует обязательного заверения о нотариуса, в противном случае оно будет считаться недействительным. Взять бумажный лист, написать от руки, как разделить активы после отхода в мир иной, и полагать, что все так и будет – ошибочная схема. Этот документ не будет обладать законной силой. Он требует нотариального заверения. Специалист обязательно оставляет 1 экземпляр себе. Когда настанет время делить имущество, юрист объяснит, что кому положено, и предоставит свидетельства о праве на наследство.

Однако бывают ситуации, когда воля владельца активов соблюдается и без заверенного завещания. Либо его удостоверяет не нотариус, либо считают нотариальным.

За рубежом документ вместо нотариуса могут удостоверить работники консульства, в больничном стационаре либо доме престарелых – главврач, руководитель госпиталя, директор, в рейсе на корабле под российским флагом – капитан корабля, в экспедиции – ее начальник, в воинской части без нотариуса – командир, в местах не столь отдаленных – начальники этих мест.

Ранее документ в сельской местности мог удостоверить руководитель администрации населенного пункта, однако с осени прошлого года все изменилось – стал требоваться нотариус. Сейчас чиновники могут удостоверить копию, а оригинал не могут.

Также бывают случаи, когда завещание и вовсе не требует заверения. Следует лишь написать о своей воле при свидетелях – и все готово. Однако в этом случае должны быть чрезвычайная ситуация и смертельная угроза. К примеру, резкое нарушение сердечной деятельности, дорожная авария, серьезная травма. Иными словами, при этом человек должен понимать, что в данный момент может скончаться. В таком случае он составляет завещание на простом листе бумаги при двух свидетелях, подтверждающих, что это воля именно этого человека и оно считается действительным при вступлении в право наследования.

Однако если все закончилось хорошо, завещатель остался жив и опасность миновала, в течение 30 дней документ необходимо удостоверить у нотариуса. В противном случае он становится недействительным. Даже после передачи завещания наследникам они не смогут рассчитывать на указанные в нем доли. Выйдет так, будто его вовсе не существовало.

Согласно статье 1130 Гражданского кодекса России свою волю относительно распределения имущества можно менять неограниченное количество раз. Возможны изменение либо вовсе аннулирование готового завещания. Также доступен вариант составления нового документа. В итоге может получиться, что одно и то же лицо за несколько лет составило, к примеру, 5 разных завещаний. Однако если имеются ввиду одни и те же активы, действительным в любом случае будет являться последний, составленный позже документ.

К примеру, отец завещал квартиру детям от первого брака, а женившись еще раз, завещал это же жилье новоиспеченной супруге. Его решение было продиктовано тем, что новая жена о нем заботилась, а дети от первого брака даже не общались с ним. Отец вправе изменить документ без предупреждения об этом детей. Об этом вообще никому, за исключением нотариуса, говорить не нужно, ничье разрешение при этом не требуется.

Наследники могут считать, что наследство получат именно они, ввиду определенных договоренностей, а потом станет известно об изменении документа. Кроме того, даже при наличии завещания завещатель может удобным ему способом распорядиться своими активами при жизни.

К примеру, дед решил оставить имущество внучке, а потом изменил решение и переписал жилье на социального работника. Уведомлять об этом внучку дед не обязан, и отмена сделки дарения лишь из-за того, что “мы с дедушкой договаривались”, невозможна.

Согласно статьям 1112 и 1120 Гражданского кодекса России в состав наследства входит собственность, принадлежащая наследодателю на момент кончины. В данном случае в документе 5-летней давности может указываться автомобиль, однако после его продажи он перестает считаться наследством. Включать в завещания разрешается абсолютно все, даже без перечня собственности, “все движимое и недвижимое”. Подтверждение наличия активов не требуется даже для сотрудника нотариальной конторы. Однако разделить наследники смогут лишь то, чем по факту владел наследодатель на момент открытия наследства.

В документе разрешается указать даже собственность, которой пока нет. К примеру, супруги вправе оставить друг другу собственность, которая появится у них позже. При написании завещания они не владеют общей жилплощадью, однако в документе можно отметить, что супруг завещает все недвижимое имущество супруге. И накоплений у них пока нет, но они условились, что средства на всех счетах достанутся второй половине. Это может понадобиться для защиты общей собственности от совершеннолетних отпрысков от предыдущего брака. При каждом новом приобретении не нужно будет менять завещание и тратиться на уплату госпошлины.

Согласно главе 63, статьям 1150 и 1151 Гражданского кодекса при наличии собственности, остающейся после смерти, не нужно заблаговременно думать о ее распределении, оформлять документы и оплачивать услуги нотариуса. Можно совсем ничего не предпринимать. Это не значит, что активы никто не унаследует и они не перейдут государству. Родные поделят имущество на законных основаниях: на такой случай в ГК РФ все предусмотрено.

При отсутствии завещания все активы перейдут наследникам 1-й очереди: матери/отцу, мужу/жене, сыновьям/дочерям. При отсутствии наследников 1-й очереди активы достанутся бабушкам, братьям и сестрам, в исключительном случае – тетям, дядям, отпрыскам племянников. Если наследодатель совсем одинок, активы отойдут государству как выморочные.

При отсутствии завещания на собственность не смогут рассчитывать лица без родственных либо иных связей. К примеру, набор посуды не отойдет участливому соседу, который ухаживал за наследодателем. Накопления не перейдут гражданской супруге, с которой наследодатель прожил 2 десятка лет. Автомобиль достанется кровному сыну, игнорирующему родителя десятилетиями, а не дочке новой супруги, заботящейся об отчиме долгие годы.

Если с наследниками все ясно – это муж/жена и родные сыновья/дочери – то им отойдет все, что положено, и без завещания.

Кто имеет право на наследство по закону без завещания?

Согласно правительственному постановлению № 351, статье 1128 Гражданского кодекса России для предоставления доступа близкому человеку к средствам на счету совсем не нужно оформлять нотариально заверенное завещание. При таких обстоятельствах необходимо составление завещательного распоряжения в банковском отделении. Этот документ может использоваться вместо завещания и имеет такую же законную силу.

Составление такого распоряжения возможно лишь на денежные средства на счету, на жилье и автомобиль сделать это не получится.

Особенности распоряжения:

  • оформление – в кредитном учреждении, где хранятся денежные средства
  • необходимо лишь удостоверение личности;
  • нотариус не требуется, все удостоверяет банковское учреждение;
  • если в одном банковском учреждении открыто больше одного счета, возможно составление одного документа;
  • распределение денежных средств возможно между разными наследниками в любых долях. Кроме того, накопления можно оставить одному человеку;
  • возможно установление условий выдачи денег со счета. К примеру, дети могут рассчитывать на средства лишь по достижении совершеннолетия либо супруга может снимать по 20000 руб. ежемесячно;
  • доступ к средствам предоставляют не сразу, а по свидетельству о праве на наследство. Заранее разрешается снять до 100000 руб. для возмещения будущих издержек;
  • возможны изменение либо отмена;
  • на другие активы можно оформить отдельное завещание.

Согласно статьям 1117, 1119, 1121, 1149 Гражданского кодекса России в завещании возможно указание того, кому отойдет имущество. В этом случае другие члены семьи не смогут ни на что рассчитывать. К примеру, бабушка написала в завещании, что дом отойдет ее старшему сыну. И хотя у нее есть еще 1 сын и 2 дочки, этим документом женщина по факту не оставляет им никакого имущества. По законодательству им бы отошла четвертая часть наследства, а по завещанию они останутся ни с чем.

Также в документе можно упомянуть, кому активы однозначно не перейдут. К примеру, эта же бабушка пишет, что она хочет отдать все детям, но младшего ребенка она не относит к составу наследников. В этом случае 3 детям достанутся равные части дома, а один сын останется ни с чем. Если он покинет наш мир раньше мамы, его дети и внуки не получат долю по праву представления.

Оставить кого-либо без активов могут наследодатель, а также его родные – после смерти. К примеру, одного из кандидатов можно посчитать недостойным, ибо от него не было никакой помощи. Либо внуки узнают о решении в пользу соседа и судятся для его обжалования, поскольку дед был болен и не отдавал отчета своим действиям. В этом случае соседу имущество не достанется, а жилплощадью завладеют члены дедушкиной семьи.

Есть члены семьи, лишение которых наследства невозможно: к примеру, малолетние дети либо родители пенсионного возраста.

Наследование по закону — один из видов наследования, который выступает альтернативой наследования по завещанию. То есть в случае отсутствия завещания (по разным причинам) после смерти наследодателя применяется наследование по закону.

Другими словами, наследники определяются не наследодателем, а устанавливаются по очередности, прописанной нормами законодательства.

Положение Семейного кодекса, по которому усыновленные и родные (кровные) дети усыновителей имеют одинаковые права в личных, семейных и имущественных правоотношениях применяется также в вопросах, касающихся наследования (п. 1 ст. 1147 Гражданского кодекса РФ).

В неимущественных и имущественных правовых отношениях усыновленные дети и усыновители приравниваются к кровным родственникам. Это положение распространяется и на наследование (п. 1 ст. 1147 ГК РФ), что означает вхождение усыновленных и усыновителей в первую очередь наследователей по закону.

Сложившиеся правоотношения между усыновленным ребенком и его усыновителями, если они установлены юридически, т.е. судебным решением, являются нерасторжимыми. При достижении совершеннолетия усыновленные продолжают свои правовые отношения с усыновителями, даже тогда, когда они не проживают с ними и не общаются между собой. В любом случае, если возникает вопрос о наследовании имущества, вкладов, акций и прочего состояния, то и усыновленные и усыновители, имеют право наследовать по закону друг после друга.

Право на наследование усыновленных и усыновителей прекращается при отмене усыновления в случаях, предусмотренных статьей 141 СК РФ.

Существует несколько условий, при которых усыновленный ребенок сохраняет право на наследование одновременно после своих усыновителей и родственников по происхождению.

  1. Когда усыновленный одним лицом ребенок сохраняет личные, имущественные и наследственные отношения с родственниками умершего биологического отца или матери, если интересы усыновленного ребенка этого требуют (п. 3 и 4 ст. 137 СК РФ и п. 3 ст. 1147 ГК РФ), и эта связь прописана в судебном решении об усыновлении (п. 5 ст. 137 СК РФ). При таких обстоятельствах усыновленный ребенок призывается к наследованию по закону после смерти родственников своего усыновителя и одновременно имеет право на наследование после смерти родственников по происхождению.
  2. Когда ребенок усыновлен после смерти своих родителей по крови, он имеет право на наследование их имущества и будет являться наследователем первой очереди на общих основаниях. При этом он сохранит своих наследственные отношения с усыновителями и их родственниками.

Проблемы при подтверждении родства могут возникнуть по разным причинам. Часто они возникают при оформлении юридических документов при усыновлении. Например, когда усыновители изъявляют желание скрыть тайну рождения усыновленного ими ребенка. В органах ЗАГС по решению суда они меняют запись о его рождении, тем самым, теряется информация о биологических родителях и их родственниках. Зато в таких случаях не разглашается тайна наследования усыновленного ребенка после смерти его усыновителя.

Если при усыновлении запись о рождении ребенка не менялась, то, в случае призвания к наследованию, усыновленный должен доказать факт усыновления документально. Часто возникают проблемы после отмены в установленном законом порядке усыновления ребенка.

  • При усыновлении устанавливаются правовые отношения между усыновленными и усыновителями. Правовые отношения усыновленных и биологических родителей при этом прекращаются.
  • Личные, имущественные, наследственные отношения усыновленных детей приравниваются к аналогичным отношениям кровных детей усыновителей.
  • Наследственные отношения усыновленных детей с усыновителями и их родственниками, а также усыновленных с кровными родственниками регламентируются ГК РФ.

Если у гражданина было несколько браков, все его кровные дети, независимо от какой жены они рождены, имеют право на получение имущества в порядке наследования. В вопросах с неродным ребенком есть особенность. Несовершеннолетний может получить наследство в том случае, если усыновление производилось обоими супругами, то есть две стороны дали свое согласие на проведение процедуры, а значит в соответствующем свидетельстве есть отметка об обоих родителях. Таким образом, когда бывшая жена после развода (либо без согласия мужа в период брака) усыновила несовершеннолетнего, мужчина не имеет к нему никакого отношения, а значит и имущество по наследству получить нельзя.

Процесс усыновления регламентируется положения СК РФ, а также ГК РФ. Это одна из распространенных и наиболее защищенных форм устройства детей, оставшихся без родных родителей. В такой ситуации усыновители с юридической точки зрения заменяют ребенку биологических родственников. Это говорит о том, что усыновленные дети обладают всеми правами на получение наследства, как и кровные потомки. Однако, несмотря на уравнивание рассматриваемых категорий граждан, некоторые особенности все же есть. В первую очередь, они касаются прав усыновленного на имущество биологического родителя. Однако, помимо этого есть ряд иных нюансов, которые достаточно подробно были раскрыты в статье. Если читатель все же не смог разобраться в сложившейся ситуации, рекомендуется обратиться за помощью к юристу.

Охрана прав несовершеннолетних наследников

Согласно статье 48 СК РФ отец и мать, не заключавшие брак, должны подать в орган ЗАГСа совместное заявление. В свидетельство о рождении ребенка вписываются сведения об обоих родителях. Таким образом мужчина подтверждает свое отцовство.

Если мать умерла, признана недееспособной, лишена родительских прав, если место пребывания матери неизвестно – заявление подает только отец. На это должно быть дано согласие органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия необходимо решение суда.

Если мужчина не признает отцовство, оно может быть установлено или опровергнуто через суд. В том числе, посмертно (например, если ребенок претендует на наследство после смерти человека, отцовство которого не установлено).

Судебная процедура установления отцовства регулируется Семейным кодексом РФ – статьями 49 и 50.

Если ребенок родился у мужчины и женщины, не состоящих в законном браке, им следует подать совместное заявление в ЗАГС. Если совместное заявление не подавалось, установить отцовство можно через суд.

С соответствующим заявлением в суд могут обратиться…

  • Отец или мать;
  • Опекун / попечитель;
  • Лицо, на чьем иждивении находится ребенок;
  • Сам ребенок, достигший совершеннолетия.

Суд принимает любые доказательства происхождения ребенка от отца. Это могут быть письма, записи телефонных разговоров, свидетельские показания, а также заключение генетической экспертизы.

Подробнее об этом читайте в статье «Отказ от отцовства».

Таким образом, даже если мужчина не признавал своего отцовства над рожденным вне брака ребенком (не подавал с матерью ребенка совместное заявление в ЗАГС), его отцовство может быть признано через суд. Причем, как при жизни, так и после смерти. Сделать это может не только мать, но и сам ребенок, претендующий на наследство.

Если у предполагаемых сводных братьев отец является общим, то у всех троих Y-хромосома одинаковая (Рисунок 1).

Y-хромосома – это половая хромосома, которая присутствует только в клетках людей мужского пола и, следовательно, передается только по мужской линии. Братья получают от общего отца идентичные копии Y-хромосомы.

Родство можно доказать, исследуя систему генетических маркеров на основе локусов, находящихся на Y-хромосоме. Для Y-хромосомы генотип ребенка всегда будет совпадать с генотипом отца.

Рисунок 1. Принцип установления сводного родства по отцовской линии между предполагаемыми сводными братьями. Показана передача Y-хромосомы по мужской линии. Все мужчины на рисунке несут в своих клетках одинаковые копии Y-хромосомы. Для определения родства в данном случае исследуются генетические маркеры, располагающиеся на Y-хромосоме.

Определить родство двух организмов женского пола, имеющих одного общего отца, возможно путем исследования половой X-хромосомы детей (Рисунок 2). Дети женского пола получают одну X-хромосому от матери, а вторую X-хромосому от отца.

Благодаря тому что в мужском организме в каждой клетке присутствует только одна X-хромосома, она не рекомбинирует (не обменивается участками ДНК) в процессе полового деления. Поэтому X-хромосома отца передается детям женского пола в неизменном виде.

В генотипе ребенка по любому локусу X-хромосомы один из аллелей всегда совпадает с аллелем в генотипе биологического отца по данному локусу, а другой аллель всегда совпадает с одним из аллелей в генотипе биологической матери по данному локусу.

Рисунок 2. Принцип установления сводного родства по отцовской линии между предполагаемыми сводными сестрами. Показана передача Х-хромосомы по мужской линии. Отец и дети женского пола несут в своих клетках одинаковые копии Х-хромосомы. Для определения родства в данном случае исследуются генетические маркеры, располагающиеся на Х-хромосоме.

Если предполагаемые сводные родственники (братья и сестры) являются родственниками по матери (как показано на Рисунке 4), то родство можно доказать путем анализа нуклеотидного профиля митохондриальной ДНК (мтДНК). МтДНК, во-первых, наследуется только по женской линии, передается от матери всем ее детям.

Во-вторых, мтДНК не подвержена рекомбинации, вследствие чего передается от матери детям в неизменном виде. Вне зависимости от пола генотип ребенка по мтДНК всегда совпадает с генотипом биологической матери.

Следовательно, предполагаемые сводные братья, сестры или брат с сестрой, родство которых нужно доказать, несут одинаковые молекулы мтДНК.

Более подробно процесс исследования описан в нашей статье «Генетическая экспертиза митохондриальной ДНК (мтДНК)».

Рисунок 4. Установление сводного родства по материнской линии между предполагаемыми сводными братьями, сестрами или двоюродными братом и сестрой. В виде разноцветных кругов показаны различающиеся копии мтДНК.

Точность генетической экспертизы по установлению сводного родства зависит от степени родства. Как правило, положительное заключение имеет вероятность более 99%, отрицательное – вероятность около 90%.

Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания

В первую очередь, конечно же, она нужна Вашему ребенку. С помощью данной экспертизы возможно точно установить, кто является отцом или матерью ребенка, что в дальнейшем позволит узнать, какими заболеваниями или генетическими предрасположенностями второй родитель мог “наградить” Вашего ребенка.

Также данный ДНК-тест необходим для установления истинного биологического отца, если таковых на примете несколько.

Однако чаще всего судом на генетическую экспертизу по установлению отцовства/материнства лица отправляются для решения спорных проблем с целью взыскания алиментов или отказа от них, а также для установления родства с целью получения наследства или отказа от него.

В тесте могут участвовать несколько предполагаемых родителей и несколько предполагаемых детей.

Ребёнок не выбирает семью в которой он рождается. Сегодня всё больше родителей предпочитают не узаконивать свои отношения и не регистрировать брак. При этом, при рождении детей, оформляется соответствующее свидетельство в котором указываются данные матери и отца.

  • изменить отчество и фамилию в соответствии с данными отца;
  • получить наследуемое имущество, войдя в категорию первоочерёдных наследников;
  • получить различные пособия, которые связаны с потерей кормильца, а также выплаты иного рода, если отец был убит;
  • общаться на законных правах с родственниками отца.

При этом, соответствующее заявление может быть передано и до появления ребёнка на свет. К примеру, если отец ребёнка уезжает в длительную экспедицию или командировку. Но, на момент обращения по данному вопросу женщина должна быть уже беременной. После рождения ребёнка в его свидетельство о рождении вносятся данные обоих родителей (согласно статье 48 Семейного кодекса Российской Федерации).

Сегодня уже не новость, что ребёнок может родиться вне брака. И такой феномен, как незаконнорожденные дети не является чем-то необычным. Существует мнение, что в отличие от законных, внебрачные дети не имеют полноценного права на наследство после умершего родителя или сильно ограничены в его реализации. Имеет ли такая позиция юридическое основание следует рассмотреть подробнее.

Порядок оформления наследуемого имущества описан в 5 разделе ГК РФ. Таким образом, согласно существующему в России в 2020 году законодательству, правопреемники должны призываться к наследованию согласно составленному наследодателем завещанию или в порядке очереди (то есть, по закону).

При заявлении своих прав на наследство, оставшееся после смерти родственника, следует учитывать тот факт, что дети и подростки, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, наравне со взрослыми имеют право на свою часть в наследуемом имуществе. В частности, ребенок является наследником первой очереди в случае смерти одного из своих родителей.

Как гласит закон, все сделки от имени ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершаются его родителями, опекунами или попечителями. Вступление в наследство не является исключением. Соответственно, подросток старше четырнадцати, но младше восемнадцати лет может заключать сделки, в том числе и вступать в наследство лично, но только с согласия законного представителя (одного из родителей, попечителя, опекуна). К сожалению, при оформлении наследства, особенно с участием несовершеннолетних, возникает множество спорных вопросов и даже конфликтных ситуаций, а рядовой гражданин может просто не знать всех тонкостей вопроса.

  • лица, не достигшие 18-ти лет, но пребывающие в зарегистрированном браке;
  • так называемые эмансипированные подростки. Это подростки, которые не достигли 18-ти лет, но при этом самостоятельно ведут трудовую либо предпринимательскую деятельность. На осуществление такой деятельности они должны иметь согласие родителей (опекунов, попечителей).

Но не могут считаться наследниками родители, что были лишены своих родительских прав в момент открытия наследства (то есть после смерти своих детей). Лишение родительских прав предполагается в случаях, если мать или отец (оба родителя) не исполняют свои обязанности в отношении своих детей умышленно или в силу тяжких сложившихся обстоятельств (психическое расстройство и т.д.).

Кроме того, получить отказ в принятии наследства после детей могут и родители, которые не выполняли свои алиментные обязательства. Если имел место факт злостного уклонения от выплат на ребенка, заинтересованный наследник может подать в суд на нерадивого родителя с требованием признать его недостойным наследником. А недобросовестные наследники теряют свои права на получение наследства.

В отличие от наследования родителей после детей, которые были лишены родительских прав, дети, у которых родители лишены полномочий на ребенка, признают наследниками первой очереди без каких-то оговорок (совместное проживание с отцом и матерью и т.д.). Это значит, что если судебным решением отца/мать лишили родительских прав, то на права ребенка это никак не влияет. Дети родителей лишенных родительских прав имеют право наследовать имущество в таком случае, как по завещанию, так и по закону. Усыновленные дети приравниваются по статусу к родным и имеют полное право наследовать после своих усыновителей.

При наследовании имущества умершего человека дети (а также супруг(а) и родители) относятся к наследниками первой очереди. Для определения родственной связи между лицами, которые относятся к детям, необходимо руководствоваться положениями Семейного кодекса (ст.47).

  1. В зарегистрированном браке дети могут быть наследниками после каждого из родителей;
  2. Если дети рождены не в браке и запись об отце в свидетельстве детей отсутствует, они наследуют только после матери;
  3. Рожденные дети в незарегистрированном браке признаются наследниками, если отцовство было установлено в законном порядке.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *